Конспекты юриста. Виды сделок для ооо, которые считаются крупными. Определенность обстоятельства возникновения и прекращения прав и обязанностей сторон

На сегодняшний день долги россиян перед государственными и частными структурами составляют астрономические суммы и исчисляются триллионами рублей. В числе неплательщиков немало и тех, кто имеет в собственности автомобили и другие транспортные средства. Вполне понятно, что водителей-должников волнует вопрос о том, существует ли в настоящее время такая форма наказания, как лишение водительского удостоверения за долги, и как она реализуется на практике. В нашей статье вы найдёте ответы на эти вопросы.

Лишают ли прав за долги

Совсем недавно – всего год назад – жизнь должников всё же была спокойнее, чем сегодня, несмотря на то что Административный кодекс РФ предусматривал для них вполне серьёзные меры воздействия: крупные штрафы и арест имущества.

Положение неплательщиков осложнилось в связи со вступлением в силу Федерального закона № 340 от 28 ноября 2015 г. в формулировке «Временные ограничения на пользование должником специальным правом», по которому стало возможным лишение водительских прав за долги с 15 января 2016 года.

При этом диапазон действия нового закона очень широк, так как он предусматривает изъятие удостоверения не только у водителей автомобилей. Под его действие подпадают также:

  • воздушные транспортные средства, в том числе частные самолёты и вертолёты:
  • морской транспорт, например, моторные лодки и яхты;
  • мототранспорт: мотоциклы, мопеды, квадроциклы;
  • самоходные машины.

Основанием для изъятия прав у водителя-должника является постановление, вынесенное по решению суда. При этом формулировка, используемая в таком документе, указывает именно на временное ограничение без установления определённого срока. Это значит, что действие наказания может быть прекращено в любой момент – точнее, сразу же после того, как автовладелец уплатит имеющийся у него долг.

Таким образом, можно сказать, что в 2018 году действует закон, который предусматривает приостановление водительских прав за долги. Контроль исполнения взыскания должна осуществлять служба судебных приставов.

Перечень оснований для лишения

Итак, мы выяснили, что такая мера воздействия, как лишение водительских прав за неоплаченные долги, действительно существует. Теперь рассмотрим подробнее, за какие именно виды неуплаты предусмотрено данное наказание, или, иначе говоря, за что судебные приставы могут забрать водительское удостоверение.

Перечень долгов, из-за которых водитель рискует лишиться прав на управление транспортным средством, довольно объёмный, и предусматривает разные ситуации:


Кому не грозит лишение прав

Несмотря на то, что под действие закона о лишении водительских прав за долги подпадают многие граждане, здесь тоже есть свои исключения. К ним относятся:

  • лица, чей долг составляет не более 10000 рублей;
  • граждане, для которых транспортное средство является единственным источником дохода, – водители такси, дальнобойщики, служащие транспортных компаний и т. д.;
  • инвалиды 1 и 2 групп или лица, перевозящие таких инвалидов;
  • лица, проживающие в регионах, где не работает общественный транспорт и которых отсутствие водительских прав лишает возможности добраться на работу или домой;
  • те, кто получил отсрочку по уплате долга в связи со сложными жизненными обстоятельствами.

Изъятие водительского удостоверения за долги не распространяется и на тех водителей, которые пока ещё не входят в данный список, но вскоре в него попадут, например, если человек ожидает решения комиссии о назначении инвалидности.

Как происходит процедура

Приостановление действия водительского удостоверения проводится в судебном порядке. По итогам судебного заседания выносится постановление о взыскании с должника определённой суммы.

Порядок изъятия прав за долги в 2018 году предусматривает, что в течение пяти дней после вынесения судебного постановления приставы обязаны известить должника о наложении взыскания и предложить ему добровольно провести оплату.

В случае если водитель не погасит долг в установленный срок, служба приставов имеет право повторно обратиться в суд с требованием о лишении неплательщика прав.

После повторного рассмотрения дела в суде ответчику снова предлагается погасить задолженность добровольно. Если и в этом случае оплата отсутствует, проводится арест водительского удостоверения судебным приставом. Кроме того, пристав имеет право выписать водителю штраф за неисполнение в размере от 1000 до 2500 рублей в соответствии со ст. 17.14 Административного кодекса РФ.

Действие прав будет восстановлено только после уплаты полной суммы долга.

Водитель может добровольно передать судебному приставу своё водительское удостоверение, после чего ему будет выдана расписка об изъятии. При этом в обязанности пристава входит предоставление копии судебного постановления в ГИБДД, на основании чего в базу заносятся сведения об изъятии.

Порядок приостановления действия водительского удостоверения описан в статье « ».

Порядок возврата

Для того чтобы вернуть права, водителю нужно прежде всего погасить долг. Квитанцию об оплате и выписку из банка об отсутствии задолженности следует предъявить в службу судебных приставов, которые обязаны в течение одного дня сообщить в ГИБДД о снятии ограничения на вождение.

Лишение водительских прав как средство наказания должников: Видео

Согласно Федерального закона от 28.11.2015 № 340-ФЗ с 15.01.2016 г. у судебных приставов появится возможность временно ограничивать действие прав на управление транспортным средством за неисполнение гражданином требований, содержащихся в исполнительных документах, в т.ч. по уплате алиментов. Потому что внесены изменения в закон 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" .

Согласно новой статьи 67.1 кроме неплательщиков алиментов, временно лишиться возможности управлять автомобилем могут «физики», не исполнившие в срок требования по возмещению вреда, причиненного здоровью или в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда от преступления. Такая мера может быть применена к должникам, сумма задолженности которых по исполнительным документам превышает 10 000 рублей.

Внимание!

Пристав должен лично уведомить гражданина о «заморозке» его водительского удостоверения. Санкции могут быть сняты на следующий день после погашения задолженности.

300 тысяч должников могут лишиться водительских прав

Мониторинг, проведенный ФССП России, показал, что под эту категорию потенциально попадают около 300 тыс. россиян

Когда приостановка действия водительских прав применяться не может

Так, к «неприкосновенным» водителям относятся лица, для которых машина является единственным источником средств к существованию или в случае, когда использование личного транспорта обеспечивает жизнедеятельность должника и его семьи в условиях ограниченной транспортной доступности постоянного места проживания, а также инвалиды.

Должники по каким категориям исполнительных производств рискуют временно лишиться прав?

В первую очередь закон призван дополнительно защитить такую социально важную категорию исполнительных производств, .

Мера также касается исполнительных производств об обязательствах неимущественного характера, связанных с воспитанием детей; возмещению вреда, причиненного здоровью, возмещению вреда в связи со смертью кормильца; имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных преступлением.

Получить запрет теперь могут и обладатели неоплаченных административных штрафов, в том числе за «пьяную» езду.

Как будет происходить лишения водительских прав и на какой период?

Пока долг не погашен - о возвращении за руль не может быть и речи. В отдельных случаях судебный пристав вправе отменить постановление, если возникнут на то основания, например, должник начнет исполнять свои обязательства по уплате долга регулярно, это может быть урегулирование вопроса в связи с предоставленной отсрочкой или рассрочкой исполнения требований исполнительного документа - иными словами, перестанет «бегать» от приставов.

Механизм лишения прав подобен процессу ограничения должника в праве выезда за пределы Российской Федерации: имеете долг свыше 10 тысяч рублей, всячески уклоняетесь от исполнения обязательства, не желаете решать проблему в рамках правового поля? - получите, распишитесь.

Если акт выдан судом, судебный пристав самостоятельно выносит постановление о применении данной ограничительной меры, если это акт уполномоченного органа, судебный пристав направляется в суд за разрешением в ограничении должника в праве управлять транспортным средством. Согласно Федеральному закону постановление об ограничении водительских прав вручаются должнику лично.

Если автомобиль записан не на должника, а на его родственника?

Здесь не имеет значения, управляете вы своим автотранспортным средством или оно записано на кого-то другого. Ограничение выносится именно на Водительское удостоверение , а значит, не важно чей автомобиль вы водите, машину придется вернуть «тете», а самому стать пешеходом пока не решите вопрос со своей задолженностью. Кроме того, сегодня в условиях стремительно развивающихся технологий, с органами ГИБДД плотно налажен процесс электронного документооборота. Попадетесь за рулем в статусе «ограниченного», последует наказание в виде 50 часов обязательных работ или лишения водительского удостоверения на год .

Проверьте себя на наличие долгов, чтобы не столкнуться с неприятными последствиями неисполненных обязательств можно:

  • при помощи Всероссийского электронного сервиса ФССП России « »
  • либо бесплатно скачать приложение «ФССП» на свой смартфон.

Лишили прав - что делать?

Автомобиль уже давно не является предметом роскоши. Но вместе с преимуществами этого способа передвижения, присутствует и пара существенных минусов. К ним можно отнести риск попадания в аварийные ситуации и лишение права на управление транспортным средством в результате нарушения ПДД. Для многих россиян лишение прав равно не только ущемлению комфорта, но и потере работы. Поэтому мы расскажем, как вести себя, если Вас остановил сотрудник ГИБДД, что делать, если Вы не согласны с инспектором и какие действия предпринимать, если Вас все же лишили прав.

Общая информация

Лишение права на управление транспортным средством производится на срок от одного месяца до двух лет. Срок лишения прав зависит от тяжести нарушения правил дорожного движения. Регламентируется срок Кодексом об административных нарушениях Российской Федерации ().

Если человек, которого лишили прав в судебном порядке продолжает ездить за рулем, то для него предусмотрены два варианта наказания:

  • Штраф в размере 5000 рублей.
  • Административный арест на 15 суток.

Для того, чтобы избежать такой неприятной процедуры, как лишение прав на управление ТС, водителю следует заранее ознакомиться со списком нарушений, при которых это неизбежно.

Причины для лишения водительских прав

Лишение водительских прав возможно в следующих случаях:

На срок от 1 до 3 месяцев :

  • Автомобилю со спецсигналами не был предоставлен проезд.
  • Повторно осуществлялось вождение незарегистрированного транспортного средства.
  • Производилась езда на авто с неправильно установленными номерами или при их отсутствии.

На срок от 3 до 6 месяцев :

  • Переезд железнодорожных путей был осуществлен неправильно.

На 6 месяцев :

  • Была превышена скорость более чем на 80 км/ч.

На срок от 6 месяцев до 1 года :

  • В автомобиле установлены световые приборы ненадлежащего типа.
  • Производилось вождение ТС с несуществующими или ошибочными номерами.

На 1 год :

  • Был осуществлен повторный выезд на трамвайные пути или дорогу со встречным движением.
  • Были повторно нарушены правила переезда ЖД путей.
  • Осуществлялось повторное и долгое движение по полосе встречного движения.
  • Повторно превышалась скорость более чем на 60-80 км/ч.

На срок от 1 до 1,5 лет :

  • На транспортном средстве были незаконно установлены спец.сигналы.
  • Был осуществлен отъезд с места дорожно-транспортного происшествия.
  • Отказ от медицинского освидетельствования на алкогольное опьянение.
  • В ДТП был причинен легкий вред другим лицам.
  • После ДТП употреблялись наркотические вещества или алкоголь.
  • На автомобиле нанесены цветографические схемы отличия ТС специальных служб.

На срок от 1,5 до 2 лет :

  • Незаконно использовались спец.сигналы.
  • Вождение производилось в состоянии опьянения.
  • В ДТП другим лицам был причинен вред средней тяжести.
  • Были переданы права управления автомобилем лицу, находящемуся в нетрезвом состоянии.

На 3 года :

  • Управление автомобилем в нетрезвом состоянии повторно.

Самые распространенный причины лишения прав

  • Управление транспортным средством в состоянии опьянения.
  • Выезд на встречную полосу движения.
Статья КоАП РФ Правонарушение Санкции / меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении

Управление ТС без государственных регистрационных знаков, а равно управление ТС без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление ТС с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию
штраф 5000 руб. или лишение права управления ТС на срок от 1 до 3 мес.

изъятие ВУ

12.2 ч.4
Управление ТС с заведомо подложными государственными регистрационными знаками

изъятие ВУ

12.5 ч.3
Управление ТС, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения
лишение права управления ТС на срок от 6 мес. до 1 года

Примечание : приборы и приспособления конфискуются


изъятие ВУ ,
12.5 ч.4
Управление ТС, на котором без соответствующего разрешения установлены устройства для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации)
лишение права управления ТС на срок от 1 года до 1,5 лет (устройства конфискуются)

изъятие ВУ , запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков *

12.5 ч.5
Использование при движении ТС устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), установленных без соответствующего разрешения
(устройства конфискуются)

изъятие ВУ , запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков *

12.5 ч.6
Управление ТС, на наружные поверхности которого незаконно нанесены специальные цветографические схемы автомобилей оперативных служб
лишение права управления ТС на срок от 1 года до 1,5 лет

изъятие ВУ , запрещение эксплуатации ТС со снятием государственных регистрационных знаков *

12.8 ч.1
Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения
лишение права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет

изъятие ВУ ,

12.8 ч.2
Передача управления ТС лицу, находящемуся в состоянии опьянения
лишение права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет

изъятие ВУ

12.8 ч.4
Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 или 2 настоящей статьи
лишение права управления ТС на срок 3 года

изъятие ВУ , отстранение от управления ТС, освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, направление на медицинское освидетельствование

12.9 ч.4
Превышение установленной скорости движения ТС на величину более 60 километров в час
штраф от 2000 до 2500 руб. или лишение права управления ТС на срок от 4 до 6 мес.

изъятие ВУ

12.10 ч.1
Пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или стоянка на железнодорожном переезде
штраф 500 руб. или лишение права управления ТС на срок от 3 до 6 мес.

изъятие ВУ

12.10 ч.3
Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи
лишение права управления ТС на срок 1 год

изъятие ВУ

12.15 ч.4
Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи
лишение права управления ТС на срок от 4 до 6 мес. **

изъятие ВУ

12.16 ч.3
Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением
штраф 5000 руб. или лишение права управления ТС на срок от 4 до 6 мес.

изъятие ВУ

12.17 ч.2
Непредоставление преимущества в движении ТС, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом
штраф от 300 до 500 руб. или лишение права управления ТС на срок от 1 до 3 мес.

изъятие ВУ

12.21 1 ч.1
Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов без специального разрешения и специального пропуска в случае, если получение такого пропуска обязательно, а равно с отклонением от указанного в специальном разрешении маршрута движения
штраф:изъятие ВУ , задержание ТС
12.21 1 ч.2
Перевозка крупногабаритных грузов с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, более чем на 10 сантиметров
штраф:
  • на водителя от 1500 до 2000 руб. или лишение права управления ТС на срок от 2 до 4 мес.
  • на должностных лиц от 10000 до 15000 руб.
  • на юридических лиц от 250000 до 400000 руб.
изъятие ВУ , задержание ТС
12.21 2 ч.1
Перевозка опасных грузов водителем, не имеющим свидетельства о подготовке водителей ТС, перевозящих опасные грузы, свидетельства о допуске ТС к перевозке опасных грузов, специального разрешения, согласованного маршрута перевозки или аварийной карточки системы информации об опасности, предусмотренных правилами перевозки опасных грузов, а равно перевозка опасных грузов на ТС, конструкция которого не соответствует требованиям правил перевозки опасных грузов или на котором отсутствуют элементы системы информации об опасности либо оборудование или средства, применяемые для ликвидации последствий происшествия при перевозке опасных грузов, либо несоблюдение условий перевозки опасных грузов, предусмотренных указанными правилами
штраф:
  • на водителя от 2000 до 2500 руб. или лишение права управления ТС на срок от 4 до 6 мес.
  • на должностных лиц от 15000 до 20000 руб.
  • на юридических лиц от 400000 до 500000 руб.
изъятие ВУ , задержание ТС
12.24 ч.1
Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего
штраф от 1000 до 1500 руб. или лишение права управления ТС на срок от 1 года до 1,5 лет

изъятие ВУ

12.24 ч.2
Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего
штраф от 2000 до 2500 руб. или лишение права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет

изъятие ВУ

12.26 ч.1
Невыполнение водителем законного требования сотрудника милиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения
лишение права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет

изъятие ВУ , отстранение от управления ТС, освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, направление на медицинское освидетельствование, задержание ТС

12.27 ч.2
Оставление водителем в нарушение ПДД места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся
лишение права управления ТС на срок от 1 года до 1,5 лет или арест на срок до 15 суток

изъятие ВУ

12.27 ч.3
Невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, либо после того, как ТС было остановлено по требованию сотрудника милиции, до проведения уполномоченным должностным лицом освидетельствования в целях установления состояния опьянения или до принятия уполномоченным должностным лицом решения об освобождении от проведения такого освидетельствования
лишение права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет

изъятие ВУ

Примечание :

* – разрешается движение ТС к месту устранения причины запрещения эксплуатации ТС, но не более чем в течение суток с момента запрещения эксплуатации ТС.

** – в случае фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи (без участия инспекторов ДПС) - штраф 5000 руб.

Механизм лишения водительских прав

Лишают прав по следующей схеме :

  1. Инспектор ГИБДД фиксирует совершение нарушения.
  2. До сентября 2015 года у водителя изымались права и выдавалось временное разрешение на управление автомобиля. С 1 сентября в КоАП РФ были внесены поправки и установлены новые правила по возврату водительского удостоверения. Изменился и процесс лишения прав. Теперь никто не забирает их на месте. Нарушитель может ездить с ними до суда.
  3. После решения дорожной комиссии дело передается в суд.
  4. Суд рассматривает дело и выносит решение.

В суд предоставляются следующие материалы:

  • Протокол нарушения.
  • Доказательства нарушения.

К доказательствам нарушения относятся схемы ДТП, показатели радара, результаты проверки на содержание алкоголя и т.п.

В протоколе должны отражаться следующие данные:

  1. Дата составления.
  2. Место составления.
  3. Фамилия, имя и отчество инспектора ГИБДД, который составляет протокол.
  4. Должность инспектора.
  5. Данные нарушителя правил дорожного движения.
  6. ФИО и адреса свидетелей и потерпевших, если они есть.
  7. Место и время нарушения.
  8. Вид нарушения согласно КоАП.
  9. Прочие сведения, характеризующие ситуацию.

После того, как протокол будет составлен, инспектор должен разъяснить нарушителю его права и обязанности. Об этом следует поставить пометку в документе. После изучения протокола водитель, нарушивший правила заверяет его подписью, если согласен с содержанием.

Не смотря на переживания и нервное напряжения, внимательно изучите текст протокола. Ни в коем случае не подписывайте его не читая.

На что стоит обратить внимания при прочтении протокола:

  • В незаполненных графах должен стоять прочерк. Это необходимо для того, чтобы в них нельзя было внести информацию после подписания.
  • В протоколе должна значится фраза «Права и обязанности были мне разъяснены». Она подписывается собственноручно нарушителем. Если этой фразы нет, то протокол можно признать недействительным.
  • Произошедшая ситуация должна быть описана подробно.
  • Если нарушение зафиксировано при помощи радара, то следует проверить у инспекторов ГИБДД наличие сертификата на прибор. В случае его отсутствия отразите данный факт в протоколе.
  • Требуйте копию протокола.

Смягчающие обстоятельства, которые имеют значении при рассмотрении дела в суде:

  • Раскаяние нарушителя.
  • Возмещение нанесенного ущерба в добровольном порядке.
  • Беременность.
  • Наличие маленького ребенка.
  • Состояние аффекта в момент происшествия.
  • Тяжелые жизненные обстоятельства.

Отягчающие обстоятельства для лишения прав:

  • Повторное совершение нарушения.
  • Наркотическое или алкогольное опьянение.
  • Вовлечение в противоправные действия несовершеннолетних лиц.
  • Совершение нарушения в составе группы лиц.

Окончательный приговор суда может быть обжалован в течение десяти суток с момента получения нарушителем постановления о приговоре.

Общение с инспектором ГИБДД

Как уже было сказано выше, до того, как дело будет передано в суд, инспектор ГИБДД должен составить протокол на месте нарушения ПДД.

Ни в коем случае не затевайте конфликт и уж тем более не оскорбляйте сотрудника полиции. Даже если Вы уверены в своей правоте и не согласны с вменяемым нарушением.

Если Вы не согласны с протоколом, то в нем следует сделать отметку «С протоколом Не согласен». Обязательно внимательно прочтите все, что в нем написано. Проверьте степень заполненности всех граф.

Досрочный возврат водительских прав

Согласно законодательству РФ, существует возможность досрочного возврата водительских прав. Для того, чтобы это осуществить, нельзя допускать даже мелких правонарушений. Тогда после истечения половины срока наказания можно подавать ходатайство на досрочный возврат прав.

Вернуть права досрочно не смогут:

  • Водители, у которых производилось лишение прав за опьянение.
  • Нарушители общественного порядка.
  • Водители, лишенные прав не в первый раз.

Получение прав после лишения

Для того, чтобы вернуть свои права по истечении срока наказания, нарушителю придется сдать теоретический экзамен на знание правил дорожного движения. Если результат будет ниже нормы, то повторная сдача возможна спустя недельный срок. Число попыток сдачи экзамена не ограничивается. Но, как правило, большинство водителей сдают экзамен с первого раза, в редких случаях - со второго. Поэтому не стоит чрезмерно волноваться и переживать. Нужно всего лишь освежить в памяти правила дорожного движения.

Не лишней будет и тренировка при помощи онлайн тестирований в интернете. Например, на сайте http://www.potehechas.ru. Здесь представлены разнообразные вопросы по правилам дорожного движения, техникам торможения и даже оказания первой медицинской помощи с вариантами ответов, среди которых нужно выбрать верный.

С 2015 года на территории России действуют правила, согласно которым водитель не сможет получить свои права обратно, если у него .

Документы для возврата водительского удостоверения:

  1. Медицинская справка, если водитель был пойман в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Обратите внимание на срок ее действия.
  2. Паспорт гражданина.
  3. Решение суда.
  4. Документ, который подтвердит сдачу в автоинспекцию водительского удостоверения.

Расчет даты получения изъятых прав можно произвести так

К дате вручения копии решения суда прибавить 10 дней (если решение не обжаловалось). Затем прибавить срок лишения. Результат - дата получения прав.

дата, когда Вы можете вернуть свои права. Досрочный возврат невозможен.

Рассчитывать дату получения прав нужно самостоятельно. Никто не будет сообщать Вам, что пришло время получать права обратно. И уж тем более не доставит их по нужному адресу.

Не обязательно бежать за правами именно в рассчитанный день. Для возврата прав установлен срок 3 года. В течение этого времени водительские удостоверения могут храниться в ГИБДД. По истечении указанного срока права подлежат уничтожению.

Уважаемые водители, чтобы не забрали права, будьте внимательны на дороге!

Если есть долги у судебных приставов и суд примет решение о том, что я не могу выезжать за границу из-за налогового долга, как узнать долг приставам?


В случае неправомерных действий сотрудника полиции ДПС, нужно подать жалобу в вышестоящую инстанцию. Как правильно это сделать?

Каждому автолюбителю, наверняка, знакома ситуация, когда инспектор ГИБДД любезно предлагает сдать ему водительское удостоверение за какое-то нарушение правил дорожного движения. Да, желания добровольно отдавать «гаишнику» свои права как-то не возникает! И как часто мы, не зная кодекса об административных правонарушениях, ведёмся на подобного рода предложения. Естественно, кому захочется лишиться такого важного документа - потом ищи его! Затем мы сами (подчёркиваю - сами) предлагаем сотрудникам ДПС взять штраф на месте и забыть о нарушении, а потом жалуемся на то, что все «ребята с палочками» неисправимые взяточники! Чтобы избежать такого рода ситуаций, давайте рассмотрим случаи, когда на самом деле за нарушения правил можно лишиться прав на управление автомобилем.

Статья 12.2 часть 2 КоАП РФ предусматривает лишение ВУ за управление транспортным средством, на котором отсутствуют государственные регистрационные знаки . Отговорки типа «болтики открутились» или «фулюганы сняли» никак не действуют. Мои друзья проверяли… теперь пешком ходят, физкультурой занимаются! Да, вдобавок к изъятию прав бесплатно прилагается их лишение на срок от одного до трёх месяцев или штраф в размере 5 МРОТ (МРОТ составляет 100 рублей). Водительское удостоверение изымается также при управлении автомобилем с заведомо подложными государственными регистрационными знаками . Об этом гласит статья 12.2 часть 4 КоАП РФ. Да, штрафом тут не отделаешься - права изымаются на срок от полугода до года. Так что лучше не стоит брать у друга на вечер покататься номера с тремя семёрками! Согласно статье 12.5 часть 3 КоАП РФ ВУ изымается, если на передней части Вашего автомобиля установлены световые приборы красного цвета , а также световые приборы, режим работы и цвет которых не соответствует основным положениям по допуску транспортного средства к эксплуатации. Прошу обратить особое внимание, в данной статье КоАП РФ написано только о тех приборах, которые установлены на передней части автомобиля! А если у меня красный свет из-под машины, как тут быть? Подсветку днища-то по кодексу можно ставить! Тогда в чём же дело?.. Поговорим подробнее об виде нарушения. Дело в том, что в кодексе существует две статьи на эту тему. Статья 12.4 часть 1, которая запрещает установку на переднюю часть автомобиля таких вот лампочек и предусматривает штраф в 25 МРОТ. И есть рассмотренная нами выше статья 12.5 часть 3. Таким образом, установив запрещённые световые приборы, вы попадаете сразу под две статьи. И не имеет значения, остановил ли Вас сотрудник ДПС в тот момент, когда на машине горели эти приборы, или он в силу своего невероятного чутья на такие злостные нарушения сам обнаружил этот недостаток, штрафа и лишения ВУ не избежать! Такая же ситуация и с установкой и управлением автомобилем, на котором установлены без специального разрешения устройства для подачи специальных звуковых и световых сигналов. Эти статьи (12.4 часть 2 и 12.5 часть 5 КоАП РФ) не распространяются на охранные сигнализации и на те ТС, на которых такие сигналы установлены по разрешению. Раз нельзя так нельзя! Статья 12.5 ч.5 запрещает использование при движении такого рода сигналов и предусматривает лишение прав от полутора до двух лет с конфискацией устройства.

Так же у Вас заберут водительское удостоверение, если Вы решили покататься с незаконно нанесёнными на автомобиль цветографическими схемами автомобилей спецслужб. Статья 12.5 ч.6 предусматривает за такое нарушение лишение прав от года до полутора лет.

Статья, которую все прекрасно знают - 12.8 часть 1. «Управление автомобилем в состоянии опьянения» . Лишение прав от полутора до двух лет. При этом автомобиль направляется на штрафстоянку. Передача управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения так же влечёт лишение прав на тот же срок.

Теперь поговорим о скорости. С каждым днём число уличных гонщиков растёт, знаки с ограничением скорости замечаются лишь при наличии инспекторов на дороге вблизи знаков… Итак, при превышении установленной скорости более чем на 60 км/час статья 12.9 часть 4 предусматривает лишение ВУ и штраф в размере от 3 до 5 МРОТ или лишение от двух до четырёх месяцев. Статья 12.10 часть 1 предусматривает лишение прав на срок от трёх до шести месяцев и штраф в 5 МРОТ за пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или стоянка на железнодорожном переезде .

Права забирают и при выезде на полосу встречного движения , если это запрещено правилами дорожного движения. Об этом нам сообщает статья 12.15 часть 3. ВУ изымается на срок от двух до четырех месяцев или штраф в размере 3-5 МРОТ.

Согласно статье 12.17 часть 2 права изымаются, если Вы не уступили дорогу автомобилю с нанесённой на внешней поверхности специальной цветографической схемой и включённым проблесковым маячком синего цвета . Прав за такое деяние Вы можете лишиться на срок от одного до трёх месяцев или заплатить штраф 3-5 МРОТ.

Нарушение правил перевозки опасных, крупногабаритных или тяжеловесных грузов грозит лишением на 1-3 месяца или штрафом 1-3 МРОТ (статья 12.21 часть 2).

Статьи 12.24 часть и 12.24 часть 2 предусматривают изъятие ВУ за нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлёкшее причинение лёгкого вреда здоровью потерпевшего и среднего вреда здоровью потерпевшего соответственно. В первом случае права изымаются на срок от трёх до шести месяцев или выплачивается штраф 5-8 МРОТ. Во втором наказание более строгое: лишение на срок от полугода до года или штраф 15-25 МРОТ.

Согласно статье 12.26 за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения производится лишение на полтора-два года. При этом ТС отправляется на штрафстоянку (статья 27.13 часть 1). За оставление места ДТП предусмотрено довольно строгое наказание: штраф 10-15 МРОТ или лишение прав от 6 месяцев до 1 года или 15 суток ареста.

Вот, пожалуй, и все нарушения, за которые могут отобрать права. Не нарушайте!

До новых встреч в сети!

6.1. Понятие сделки. Основные черты сделок.

Сделки - это действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обя­занностей (ст. 147 ГК РК).

Понятие сделки - одно из основных понятий гражданского права. Выявление понятия сделки - сравнительно поздний результат научного юридического анализа. Правда, еще римские юристы пользовались термином “negotium”, который обычно передается словом “сделка”, но не является равнозначным современному значению этого слова в юридической терминологии. Римские юристы употребляли термин negotium в разных значениях. Во-первых, negotium означало дело (в частности судебный процесс) свое либо чужое, которым занято данное лицо. В этом смысле говорили “negotium gestio”, о “suum negotium gerere”. Во-вторых, negotium означало возмездную сделку, возмездный договор и противопоставлялось дарению. В-третьих, negotium означало торговлю, промысел, торговую сделку.

В XVIII в. то понятие, которое мы передаем словом “сделка”, стало входить в обиход под наименованием actus juridicus. Этот термин сохранился во французском юридическом языке (acte jiridique).

Основные черты сделок следующие:

Сделка - действие правомерное, то есть дозволенное, соответствующее нормам права, не запрещенное законом. Отсюда следует важный вывод: если совершается действие недозволенное, запрещенное законом, то оно, возможно, будет иметь внешний облик сделки, но по существу не будет считаться сделкой, а будет признано неправомерным действием. Примером может служить договор, заключенный под влиянием обмана, угрозы, насилия.

Сделка - волевое действие, то есть направленное на достижение опре­деленной правовой цели. Сделка есть действие, то есть акт, выражающий волю лица, какое-то решение. Этим она отличается от событий, которые происходят независимо от воли лица. В сделке следует различать волю и ее выражение - волеизъявление. Воля - это внутренний психический процесс в человеке. Право такие процессы учитывать не может, оно придает значение только волеизъявлению, то есть такой воле, которая выражена тем или иным способом и может быть воспринята другими.

Внешнее выражение воли в форме, доступной восприятию, называет­ся волеизъявлением. Воля может быть выражена устно, письменно, с помощью конклюдентных действий (компостирование абонементного талона для оплаты проезда в общественном транспорте), при помощи молчания (напри­мер, продление договора аренды при продолжении пользования арен­дованным имуществом арендатором по истечении срока договора, если нет возражений арендодателя);

сделка всегда направлена на достижение правовой цели в виде возник­новения, изменения или прекращения гражданских прав и обязаннос­тей. Типичная для данного вида сделок правовая цель называется осно­ванием сделки (например, основанием договора купли-продажи всегда является переход за плату права собственности на имущество к друго­му лицу). От основания сделки следует отличать ее правовой результат - те пра­вовые последствия, которые реально наступили в результате соверше­ния сделки. Для действительных сделок характерно совпадение основа­ния и правового результата сделки. По указанному признаку сделки отличаются от правонарушений, которые влекут возникновение у совершившего их определенных обязанностей независимо от их желания (например, обязанности возместить причиненный вред).



6.2. Виды сделок.

1. В зависимости от числа сторон (ст. 148, 149 ГК РК) сделки выделяют односторонние (завеща­ние, выдача доверенности), двусторонние (договор аренды, займа и т. д.) и многосторонние сделки (например, договор о совместной деятельности между тремя лицами). Число сторон сделки нельзя путать с множественностью лиц, выступающих на одной стороне, когда, например, несколько сособственников продают общее имущество, являясь одной стороной (про­давцом) по договору купли-продажи. Двусторонние и многосторонние сделки называют договорами. Отсюда, сделка – родовое понятие, а договор – видовое. В договоре может быть только две и более стороны, в отличие от сделки, которая может быть совершена по воле одной стороны. Аксиомой цивилистики является высказывание Басина Ю.Г.: «Каждый договор есть сделка, но не каждая сделка есть договор».

2. По степени связанности сделок с их основаниями они делятся на каузаль­ные и абстрактные. Незаконность или недостижимость правовой цели каузальной сделки влечет ее недействительность. Абстрактные сделки оторваны от их оснований (например, вексель, действительность кото­рого не зависит от действительности сделки, при совершении которой он выдан).

3. В зависимости от того, соответствует ли обязанности одной из сторон встречная обязанность другой стороны, сделки делятся на возмездные и безвозмездные.

4. Если для заключения сделки достаточно лишь соглашения сторон, то это – консенсуальная сделка. Если же требуется еще и передача имуще­ства, являющегося предметом сделки, то это - реальная сделка (дого­вор займа, дарения и т. д.).

5. По степени зависимости одной сделки от другой сделки подразделяются на основные и акцессорные (дополнительные). Например, сделка купли-продажи дома – основная, а договор о задатке – акцессорный.

6. Часто в сделках возникновение у сторон прав и обязанностей связывает­ся с наступлением какого-либо факта, о котором неизвестно, насту­пит он или нет, это - условные сделки. Условные сделки делятся на сделки, совершенные под отлагательным условием (от условия зависит возникновение правовых последствий) и совершенные под отменительным условием (от условия зависит прекращение правовых последствий). Особенности условных сделок предусмотрены ст. 150 ГК РК. Существуют определенные требования к “условию”. Для признания условной сделки недействительной достаточно отсутствия хотя бы одного из них. Условие должно быть обстоятельством, не зависящим от воли стороны, и относиться к будущему времени. При этом сторонам должно быть не известно, наступит соответствующее обстоятельство или нет. Таким образом, всегда должна существовать вероятность как наступления, так и не наступления условия. Если же точно известно, что данное событие должно произойти, то речь в данном случае пойдет не об “условии”, а о “сроке в сделке”, лишь особым образом зафиксированном (путем указания на конкретное событие).

Статья 150 ГК защищает интересы участников условной сделки. Если наступлению условия недобросовестно воспрепятствовала сторона, которой это невыгодно, то оно считается наступившим. И напротив, если наступлению условия недобросовестно содействовала сторона, для которой его наступление выгодно, условие признается ненаступившим.

6.3. Форма сделки.

Формой сделок называется способ, с помощью которого фиксируется волеизъявление, направленное на совершение сделки. Форме сделок посвящены ст. 151 - 155 ГК РК. С точки зрения формы (ст. 151 ГК РФ) различают сделки устные и письменные, а из числа письменных сделок - совершенные в простой или в нотариальной форме.

а) устные сделки.

П. 2 ст. 151 ГК признает, что сделка для которой законодательством или соглашением сторон не предусмотрена обязательная письменная форма, может быть совершена устно. Тем самым свобода выбора у лица, совершающего сделку, между устной и письменной формой является правилом, а обязательная письменная форма - исключением из него. Письменная форма обязательна только в случаях, когда на этот счет имеется прямое указание в законе либо стороны придут к соглашению о необходимости облечь совершаемую ими сделку в письменную форму.

Устные сделки (ст. 151 ГК) совершаются путем словесного выражения воли лица. К ним приравниваются сделки, заключенные путем конклюдентных действий (действия, явно выражающие намерение лица заключить сделку (проведение операций посредством банкомата)), а при наличии ясных указаний на этот счет в законе или соглашении - путем молчания (п. 4 ст. 151 ГК РК). Также в соответствии с п. 3 ст. 151 ГК РК сделка, подтвержденная выдачей билета, жетона или иного подтверждающего знака, признается заключенной устно.

ГК особо выделяет возможность устного совершения сделок, исполняемых при самом их совершении (например, при приобретении товара в розничном, а иногда в оптовом магазине передача товара и его оплата производятся одномоментно).

б) письменные сделки.

Специально оговорена в ГК (п.1 ст. 151 ГК РК) возможность совершения сделки, основанной на письменной форме, при условии, если ни в законе, ни в ином правовом акте или в самом договоре по поводу этой первой сделки не предусмотрена обязательная письменная форма. Статьи 152, 153, 154 ГК РК закрепляют общие правила, которые определяют порядок письменного оформления сделок, а также случаи, когда такая форма является обязательной.

Письменная сделка совершается путем составления документа, определяющего содержание сделки и подписанного непосредственно лицом, от имени которого она совершена, или тем, кто действует по его полномочию (в частности, по доверенности).

Статья 152 ГК, посвященная заключению письменных сделок, является общей по отношению к ряду других специальных норм. На ряду со ст. 152 ГК есть и иные нормы, предусматривающие обязательную письменную форму (имеется в виду случаи, когда письменная форма сделки обязательна независимо от того, кто ее совершает и какова ее сумма). От такого рода абсолютной обязательности письменной формы идет речь в Кодексе в ст. 166 (договор о коммерческом представительстве), в ст. 167 (доверенность), ст. 294 (обязательство неустойки), ст. 307 (договор о залоге), ст. 331 (поручительство), ст. 337 (задаток), ст. 346 (уступка требования), ст. 348 (перевод долга), ст. 390 (предварительный договор) и др.

Главным последствием нарушения требования об обязательной письменной форме станет то, что при возникновении спора о том, была ли сделка вопреки требованиям закона совершена устно, сторона, утверждающая, что этот факт имел место, в подтверждении его имеет право использовать ограниченный круг доказательств. Это могут быть любые предусмотренные Гражданским процессуальным законодательством средства доказывания (объяснения сторон, письменные и вещественные доказательства, заключения экспертов), кроме свидетельских показаний (ст. 153 ГК РК). Запрет использования свидетельских показаний распространяется на случаи, когда оспаривается сам факт совершения сделки, ее содержания или факта исполнения (неисполнения) стороной. Таким образом, если вопреки закону, требующему письменной формы, сделка совершается устно, то при утверждении типа “денег не брал” (то есть кредитный договор не заключал), другая сторона не вправе оспаривать это утверждение ссылкой на свидетельские показания.

в) нотариальное удостоверение и государственная регистрация сделок.

Нотариальное удостоверение сделок признается ст. 154 ГК обязательным в двух случаях: если это предусмотрено либо законодательными актами, либо соглашением сторон. Требования обязательной нотариальной формы содержится в ряде статей ГК. В частности, имеет в виду необходимость нотариального удостоверения доверенности на право заключения сделки, требующей нотариальной формы (ст. 167 ГК РК), либо выданной в порядке передоверия (п. 2 ст. 169 ГК РК), договора уступки требования или перевода долга, если сами требования или долг основаны на сделке, совершенной нотариально (ст. 346. 348 ГК РК). Если сделка, требующая нотариального удостоверения, фактически исполнена сторонами или одной из сторон, по своему содержанию не противоречит законодательству и не нарушает прав третьих лиц, суд по заявлению заинтересованной стороны вправе признать сделку действительной. В этом случае последующее нотариальное удостоверение сделки не требуется. Удостоверение сделок, как и другие нотариальные действия, осуществляется в соответствии с Законом РК «О нотариате».

В соответствии со ст. 155 ГК сделки с землей и другим недвижимым имуществом подлежат государственной регистрации. В статье 155 ГК предусмотрено, что законом может быть установлена государственная регистрация также сделок с движимым имуществом определенных видов. Если сделка, требующая государственной регистрации, совершена в ненадлежащей форме, то сделка считается незаключенной.

6.4. Условия действительности сделок.

Действительность сделки означает ее соответствие правовым требова­ниям и как следствие - возможность породить именно те правовые по­следствия, к которым стремились стороны при ее совершении. Условия действительности сделок делятся на 4 группы:

Наличие надлежащего субъектного состава сделки;

Соответствие волеизъявления действительной воле сторон;

Соблюдение формы сделки;

Законность содержания сделки.

Наличие надлежащего субъектного состава означает, во-первых, дееспо­собность физических лиц, во-вторых, правоспособность юридических лиц - участников сделки. В ст. 22-29 ГК РК определены те сделки, кото­рые могут совершать частично и ограниченно дееспособные граждане. Юридические лица могут совершать только те сделки, которые соот­ветствуют определенным в их уставных документах целям деятельности и прямо не запрещены уставными документами.

Кроме того, отдельные виды сделок могут совершаться только при на­личии специального разрешения (лицензии), выданного компетентным органом.

Несоответствие волеизъявления действительной воле сторон может быть либо при несвободном формировании воли (под влиянием обмана, существенного заблуждения и др.), либо вообще при отсутствии у лица намерения заключить сделку, когда волеизъявление делается под влия­нием насилия, угрозы, стечения тяжелых обстоятельств и т. п.

Соблюдение формы сделки. Существуют три формы сделки: устная, пись­менная и нотариальная. Последствия их несоблюдения мы рассмотрели выше.

Законность содержания сделки. Данное условие следует отличать от законности самой сделки, которая в широком смысле означает ее действительность.

6.5. Основания и правовые последствия недействительности сделок.

Недействительная сделка - это сделка, которая не порождает желаемого сторонами правового результата, а при определенных условиях влечет возникновение неблагоприятных для сторон последствий. Недействительную сделку необходимо отличать от незаключенной, так как последняя в силу отсутствия каких-либо необходимых элементов вообще не является юридическим фактом и не порождает никаких пра­вовых последствий. Ст. 157-162 ГК РК закрепляют нормы, касающиеся недействительности сделок., Сделка может быть признана недействительной только по основаниям, установленным законом.

Общее основание недействительности сделки - несоответствие сделки требованиям закона или иных правовых актов (ст. 167 ГК). По данному основанию признаются недействительными те незаконные сделки, ко­торые не подпадают по действие иных норм об основаниях недействи­тельности сделок.

Специальные основания делятся на 4 группы:

Нарушение требований о содержании сделки (сделки с пороками содержания);

Совершение сделки лицом, не способным к ее совершению (сделки с пороками субъектного состава);

Нарушение формы сделки или требования о ее государственной ре­гистрации (сделки с пороками формы);

Несоответствие волеизъявления подлинной воле сторон (сделки с пороками воли).

Нарушающими требования о содержании сделки являются сделки, совер­шенные с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственно­сти (ст. 158 ГК РК). Такие сделки признаются недействительными в силу того, что лицо умышленно нарушает публичный правопорядок. Для их участников предусмотрены жесткие конфискационные санкции.

Сделки, совершенные лицами, не способными к их совершению, делятся на сделки, совершенные недееспособными или не полностью дееспособными гражданами, и сделки юридических лиц, превышающие их правоспособность.

К первой группе относятся:

Сделки, совершенные недееспособными гражданами до 14 лет (п. 3 ст. 159 ГК РК);

сделки, совершенные несовершеннолетними гражданами от 14 лет до 18 без согласия законных представителей (п. 4 ст. 159 ГК РК);

Сделки граждан, ограниченных судом в дееспособности по требованию попечителя (п. 6 ст. 159 ГК РК);

Сделки граждан, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства (п. 5 ст. 159 ГК РК);

Сделки хотя и дееспособных граждан, но в момент совершения сделки не способных понимать значение своих действий или руководить ими по иску заинтересованных лиц (п. 7 ст. 159 ГК РК).

К недействительным сделкам, связанным с превышением правоспособности юридического лица, относятся сделки юридических лиц, выходящие за пределы их правоспособности, и сделки юридических лиц, не имеющих лицензии на занятие соответствующей деятельностью (п. 1, 11 ст. 159 ГК РК).

Недействительными на основании несоответствия волеизъявления под­линной воле сторон (сделки с пороками воли) являются мнимые и притворные сделки (ст. 160 ГК РК). Мнимой считается сделка, совершенная без намерения породить соответствующие ей правовые последствия, например: продажа имущества, для вида, что бы скрыть имущество от описи, а притворной - сделка, при­крывающая другую сделку. Правовые последствия, наступающие в случае совершения притворной сделки таковы: притворную сделку признают не действительной - прикрываемую сделку исходя из того, что стороны хотели заключить, юрисдикционные органы либо признают недействительной, либо дают сторонам совершить ее в порядке, предусмотренном законодательством;

Сделки, совершенные под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение (п. 8 ст. 159 ГК РК). Заблуждение - ошибочное представление лица о том или ином обстоятельстве. Существенное заблуждение - заблуждение, без которого лицо, действуя разумно, добросовестно и со знанием истинного положения дела не совершила бы данную сделку. Существенное заблуждение чаще всего имеет место в отношении предмета, его свойствах и качествах (принятие копии картины за подлинник). Заблуждение возникает:

Либо в собственной оплошности лица,

Либо в неумышленных действиях контрагента.

При заблуждении должен отсутствовать умысел у контрагента. Если имеет место умысел, значит это обман.

Сделки, совершенные под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой сто­роной или при стечении тяжелых обстоятельств (п. 9, 10 ст. 159 ГК РК). При совершении этих сделок, одна из сторон не может породить тех правовых последствий, которые порождаются этой сделкой. Воля имеет существенные пороки. Под обманом понимается намеренное введение другого лица в заблуждение. Обман обычно состоит в ложном заявлении, распространении ложных сведений или умолчании о существенных элементах сделки. Для признания факта обмана не требуется, что бы он исходил от другой стороны сделки. К обману может прибегнуть и 3-е лицо по просьбе одной из сторон или с ее ведома. Если одна из сторон и контрагент к обману не причастны, это рассматривается как заблуждение.

Для того, что бы признать сделку недействительной (сделку, заключенную по обману) - не требуется, что бы контрагент или 3-е лицо были привлечены к уголовной ответственности за мошенничество.

Недействительна сделка, совершенная под влиянием насилия. Основанием признания такой сделки недействительной является то, что воля участника формировалась не свободно. Насилие - противоправное воздействие на другую сторону сделки, в силу которого она вступает в сделку под страхом причинения ей имущественного или личного вреда самой стороне или близким. Насилие, имеющее значение для признания сделки недействительной, всегда представляет собой гражданское правонарушение, но не обязательно уголовно наказуемое деяние.

Недействительна сделка, совершенная под влиянием угрозы. Угроза - психическое насилие, которое характеризуется серьезностью, значительностью и вероятностью ее осуществления. Шуточный характер угрозы не исключается. От насилия угроза отличается тем, что насилие - это уже осуществленное зло, а угроза - это предупреждение о причинении зла в будущем, т.е. не реализованное насилие. Основанием для признания сделки недействительной, угроза должна быть реальной, исполнимой.

Недействительна сделка, заключенная в результате злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой. Основанием для признания такой сделки недействительной служит то, что в результате умышленного сговора представителя с другой стороной возникают неблагоприятные последствия для представляемого.

Недействительна сделка, совершенная субъектом вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне не выгодных для себя условиях. Основанием для признания недействительности такой сделки служит три взаимосвязанных факта: нахождение субъекта, совершающего сделку, в тяжелых обстоятельствах, крайне невыгодные условия сделки и использование положения другой стороной. Под стечением тяжелых обстоятельств следует понимать болезнь близкого человека, отсутствие источников для материального содержания семьи и т.п. Для признания сделки недействительной, как совершенной в следствие стечения тяжелых обстоятельств, необходимо доказать наличие виновного поведения контрагента, намеренно использующего сделку в своих интересах. Наличие всех указанных выше условий должно устанавливаться судом с учетом конкретных обстоятельств дела.

Правовые последствия недействительности сделок. Недействительная сдел­ка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью. Главное последствие недействитель­ности сделки - недопустимость ее исполнения. Возможно «превращение» притворной сделки в ту сделку, которую при­крывали стороны, если последняя, в свою очередь, не является недей­ствительной (п. 2 ст. 160 ГК РК).

По требованию опекуна (родителей, усыновителей) суд может при­знать действительными сделки недееспособных и сдел­ки малолетних, если они совершены к выгоде недееспо­собной стороны (п. 12 ст. 159 ГК РК). Если иное не предусмотрено законом, то каждая из сторон недействи­тельной сделки обязана возвратить другой все полученное по сделке (п. 3 ст. 157 ГК РК). Это - двусторонняя реституция. В некоторых случаях возможно недопущение реституции, то есть изъя­тие всего полученного и причитающегося по сделке в доход государства (п. 4 ст. 157 ГК РК), либо односторонняя реституция (п. 5 ст. 157 ГК РК) при наличии преступной цели у одной стороны, в первоначальное положение возвращается одна сторона, не преследовавшая такой цели. По отдельным сделкам предусматривается право потерпевшего на воз­мещение другой стороной причиненного ему реального ущерба (но не упу­щенной выгоды).

Недействительность части сделки не влечет недействительности про­чих ее частей, если можно предположить, что сделка была бы совер­шена и без включения недействительной ее части (ст. 161 ГК).

Департамент образования города Москвы

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования города Москвы «Московский городской педагогический университет»

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Гуманитарно - правовой колледж


Курсовая работа

Условия действительности сделок


Студентка 2 курса

очной формы обучения,

полный срок обучения

Кузькина А.М.

Научный руководитель

Шестопалов Михаил Андреевич


Москва 2014


Введение

Глава 1 Условия действительности сделок и признаки сделок

1 Понятие и признаки сделок

2 Условия действительности сделок

3 Понятия недействительности сделок

Глава 2 Формы сделок

1 Устная сделка

2 Письменная сделка

Заключение

Библиография

недействительность условие письменная сделка


Введение


Сделка представляет собой единство четырех элементов: субъектов - лиц, участвующих в сделке, субъективной стороны - единства воли и волеизъявления, формы и содержания. Порок любого или нескольких элементов сделки приводит к ее недействительности. Сделки стали неотъемлемой частью гражданского оборота и имеют важное значение как для физических лиц, так и для юридических лиц. Проблема сделок и договоров является актуальной в современном праве.

Целью данной работы является исследование сделки в современном гражданском праве и определение условия их действительности.

Для достижения цели ставятсяследующие задачи: :

) Изучить понятие действительности сделки;

) Рассмотреть условия действительности сделок;

) Проанализировать недействительность сделок;

) Рассмотреть формы сделок;

) Изучить судебную практику по делам о признании сделок действительными;

Объектом исследования выступают сделки как гражданско-правовой институт.

Предмет исследования составляют гражданско-правовые нормы, регулирующие условия действительности сделок.

При написании работы были использованы различные правовые источники, такие как: Гражданский кодекс РФ, законы, решения судебных органов Российской Федерации.

Основным методом исследования является метод сравнительно-правового анализа. Методами, используемыми для написания настоящей работы, являются диалектико-материалистический метод и метод структурно-функционального анализа, системного анализа на основе принципов объективности и научности. Так же использовались общенаучные методы анализа, синтеза, индукции, дедукции, формализации и абстрагирования, сравнения и определения. Основным методом исследования является метод сравнительно-правового анализа. Также использовались такие частно-научные методы как формально-юридический, историко-правовой, правового моделирования и прогнозирования.

Работа состоит из введения, пяти параграфов, объединенных в две главы, заключения и библиографии.


Глава 1. Условия действительности сделок и признаки сделки


1.1 Понятие и признаки сделки


В соответствии со ст. 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. При этом в ст.153 ГК имеются в виду не только граждане, но и иностранные граждане и юридические лица, а также лица без гражданства, если иное не предусмотрено федеральным законом. Помимо того, сделки могут быть совершены другими участникам регулируемых гражданским законодательством отношений-Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями.

Понятие «действия» включает в себя как субъективный, так и объективный элементы. Прежде всего, лицо, вступающее в сделку, должно иметь намерение ее совершить. Такое намерение означает внутреннюю волю лица к совершению сделки и представляет собой субъективную предпосылку выражения этой воли.

Объективированная, т.е. выраженная вовне воля, называется волеизъявлением и представляет собой объективный элемент сделки. Иногда для совершения сделки волеизъявления или совпадающих волеизъявлений нескольких контрагентов сделки оказывается недостаточно. В таких случаях сделка считается заключенной лишь после совершения реального действия, как правило, передачи денег, вещи, груза и т.п.(заем, хранение, перевозка груза и пр.). Такие сделки называются реальными (от лат. «res»-вещь). Совершение реального действия также входит в объективный элемент сделки. Поскольку закон связывает с совершением сделки установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, сделки. Поскольку закон связывает с совершением сделки установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, сделки относятся к категории юридических фактов. Как юридические факты они представляют собой наиболее распространенную группу правомерных действий, т.е. действий, отвечающих требованиям закона и других актов. Этим сделки отличаются от неправомерных действий как действий, идущих в разрез с требованиями гражданского законодательства.

Сделки всегда представляют собой волевые акты. Они совершаются по воле участников гражданского оборота. Сделка - действие, направленное на достижение определенного правового результата. Направленность воли субъекта, совершающего сделку, отличает его от юридического поступка. При совершении такого поступка правовые последствия наступают только в силу достижения указанного в законе результата не зависимо от того на что были направлены действия лица (находка потерянной вещи - ст.227-229 ГК РФ, обнаружение клада - ст. 233 ГК РФ и др.).

Наконец, сделки, как один из видов юридических актов, должны быть ограничены от другого вида этих актов - от административных актов. Под ними понимаются акты органов государственного управления индивидуального значения и органов местного самоуправления. Как и сделки, административные акты направлены на то, чтобы вызвать определенные правовые последствия. По этому признаку сделки и административные акты могут быть объединены в одну группу - юридических актов.

Но, во-первых, административный акт направлен не только и не столько на гражданско-правовой результат, сколько на то, чтобы вызвать прежде всего административно-правовые последствия. Например, распоряжения компетентного государственного органа о передаче здания, находящегося в оперативном управлении одного государственного учреждения, в управление другому порождает административные отношения между государственным органом и обязанным выполнить это распоряжение учреждением. Вместе с тем между соответствующими учреждениями возникают и гражданско-правовые отношения, так как первое из них обязано передать здание второму, а последние приобретает право требовать такой передачи. Сделка же направлена на то, чтобы вызвать только гражданско-правовые последствия.

Во-вторых, орган, от которого исходит соответствующий административный акт, обязательно является государственным органом или органом местного самоуправления. В этом качестве он не становится участником гражданского оборота и субъектом возникшего гражданского правоотношения. Наоборот, участники сделки в соответствии с ее условиями становятся субъектами конкретного гражданского правоотношения, вызванного данной сделкой.

Наука гражданского права и гражданское законодательство различают несколько видов сделок. Сделки могут быть двух- или многосторонними (договоры) и односторонними. Односторонней считается сделка, для совершения которой в соответствии с законом, иными правовыми актами или соглашением сторон необходимо и достаточно выражение воли одной стороны. Односторонняя сделка возможна в силу предписаний также других нормативных актов гражданского законодательства, например, правил перевозки, изданных Министерством Путей и Сообщений, или правил о расчетах, учрежденных Центральным Банком России.

Правовым основанием односторонних сделок может быть соглашение сторон, например отказ от исполнения договора полностью или частично, допускаемый заключенным сторонами договором. В силу соглашения сторон одному из его участников может предоставляться право совершать и другие односторонние сделки: определять порядок исполнения, продлевать действие заключенного договора и т.д.

Если для совершения сделки необходимо выражение согласованной воли двух или более сторон, такая сделка является договором. К договору как основанию возникновения обязательств помимо правил гл. 9 «Сделки» применяются положения гл.28 «Заключение договора» и гл.29 «Изменение и расторжение договора» ГК РФ. Для заключения договора необходимо выражение согласованной воли двух сторон (двухсторонняя сделка) либо трех и более сторон (многосторонняя сделка) (ст. 154-155 ГК РФ).

По моменту возникновения или способу совершения сделки подразделяются на реальные и консенсуальные.

Консенсуальными признаются все сделки, для совершения которых достаточно одного лишь соглашения между сторонами.

Реальными называют сделки, которые считаются совершенными только в тот момент, когда состоится передача вещи одним участником сделки другому.

Договоры имущественного найма не требует для своего заключения передачи имущества нанимателю: оно передается на основе заключенного договора. Но представить заем путем одного только соглашения невозможно: нужно вручить заемщику деньги или вещи, подлежащие возврату в таком же количестве.

Многосторонние сделки всегда консенсуальные (договор простого товарищества).

По значению основания для их действительности сделки делят на каузальные и абстрактные.

Основанием сделки признается та правовая цель, для достижения которой сделка совершается. Сделки, из содержания которых видно, какую цель преследуют их стороны, называются каузальными. Каузальность сделки ставится в зависимости от ее цели. Цель должна быть законной и достижимой. Так, недействительна сделка, совершенная с целью, противной основам правопорядка и нравственности (ст. 169 ГК РФ). Недействительна и сделка купли -продажи имущества, совершенная не собственником, не обладающим полномочиями на это, так как цель - передача права собственности- в этом случае недостижима. Противоположностью каузальных сделок являются абстрактные сделки.

Сделка, лишенная основания, по общему правилу недействительна. Законом могут быть предусмотрены случаи, когда основание может быть юридически безразличным, такие сделки признаются абстрактными. Для действительности абстрактных сделок обязательно указание на их абстрактный характер в законе. Так абстрактной сделкой является вексель. Надлежаще оформленный вексель сохраняет свое действие не в зависимости от основания его выдачи. Абстрактной признана и банковская гарантия (ст. 370 ГК РФ), поскольку она не зависит от основного обязательства, в отношении которого гарантия была предоставлена.

По сроку действия сделки бывают срочными и бессрочными. Срочные сделки подразделяются на отлагательные и отменительные.

Сделки, по которым стороны определили момент возникновения прав и обязанностей по сделке, называются отлагательными. Если сделка вступает в силу немедленно, а сторону обусловили срок, когда сделка должна прекратиться, такой срок называется отменительным. Возможно упоминание в договоре и отлагательного, и отменительного срока.

Особенность срочных сделок в том, что наступление срока обязательно должно произойти. В тех случаях, когда возникновение прав и обязанностей по сделке приурочено к наступления события, относительно которого неизвестно наступит оно или нет, сделки называются условными. Как и сроки, условия бывают отлагательные, если возникновение прав и обязанностей зависит от наступления какого-либо события, и отменительные, если прекращение сделки поставлено в зависимость от наступления условия (ст. 1257 ГК РФ).

Гражданский кодекс не осуществляет правового регулирования биржевых сделок, однако в гражданском обороте этот вид сделок имеется.

Такие сделки отличаются особым статусом субъектов, их совершающих местом совершения и предметом сделки. К биржевым могут быть отнесены сделки, совершаемые с товаром, допущенным к обращению на бирже.

Биржевые сделки оформляются маклерскими записками, которым при определенных условиях может быть при определенных условиях придано значение нотариально удостоверенной формы сделки. Кроме того, биржи устанавливают собственные правила, включающие наличие специального биржевого органа по рассмотрению споров - биржевого арбитража.

Правовое обеспечение биржевых сделок контролируется специальным законом (Закон РФ от 20.02.92. №2383-1 «О товарных биржах и биржевой торговли»).

Выделяют также фидуциарные сделки (от лат. Feducia-доверие) которые имеют доверительный характер. Примером таких сделок являются поручения, комиссия, доверительное управление имуществом.

Особенность этого вида сделок заключается в том, что изменение характера взаимоотношений может привести к прекращению их в одностороннем порядке.

Сделка, для которой законом или соглашением сторон не предусмотрена обязательная письменная форма, может быть совершена устно.


1.2 Условия действительности сделки


Условия действительности сделки вытекают из ее определения как правомерного юридического действия субъектов гражданского права, направленного на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Сделка действительна при одновременном наличии следующих условий:

)Каждый участник сделки обладает дееспособностью, необходимой для ее совершения; если, в силу закона, собственное волеизъявление участника-необходимые, но недостаточные условия совершения сделки (несовершеннолетние от 14 до 18 лет), воля такого участника должна получить подкрепление волей другого определенного в законе лица (родителя, усыновителя, попечителя-п.1ст.26ГК);

)Волеизъявление участника сделки соответствует его действительной воле;

)Волеизъявление совершено в форме предусмотренной законом для данной сделки.

Невыполнение этих условий влечет недействительность сделки, если иное не предусмотрено законом. Например, несоблюдение простой письменной формы сделки в общем случае не влечет ее недействительности; последствия этого противоречия закону ограничиваются лишением сторон сделки права ссылаться на свидетельские показания в случае возникновения спора между ними. Последствием отсутствия подкрепления недостаточно зрелой воли участника сделки волей другого лица является относительная действительность сделки; но такая сделка может с обратной силой превратиться в недействительную в случае вынесения судебного решения о признании такой сделки недействительной.

Что касается несоответствия волеизъявления участника сделки его действительной воли, такое несоответствие непосредственно влечет недействительность сделки лишь в случае, если его возникновение определялось волей самого участника, как при совершении мнимой или притворной сделок; если же несоответствие воли и волеизъявления участника возникло в результате неправомерного действия на нее воли других лиц(насилие, угроза, обман) или иных обстоятельств, неблагоприятно влияющих на процесс формирования воли(заблуждение, неспособность понимать значение своих действий или руководить ими, стечение тяжелых обстоятельств), то такая сделка, обладая относительной действительностью, будет находиться под угрозой превращения ее судебным решением в недействительную с обратной силой.

1.3 Понятие недействительности сделки


Недействительность сделки означает, что действие, совершенное в виде сделки, не порождает юридических последствий, т.е. не влечет возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, кроме тех, которые связаны с ее недействительностью. Недействительная сделка является неправомерным юридическим действием.

Закон (п.1 ст.166 ГК) подразделяет все недействительные сделки на два общих вида-ничтожные и оспоримые.

Ничтожная сделка недействительна в силу нормы права в момент ее совершения, поэтому судебного решения о признании ее недействительной не требуется. Ничтожная сделка не подлежит исполнению. На ничтожность сделки в праве ссылаться и требовать в судебном порядке применение последствий ее недействительности любые заинтересованные лица.

Суд, установив при рассмотрении дела факт совершения ничтожной сделки, констатирует ее недействительность и вправе применить последствия недействительности ничтожной сделки по собственной инициативе (п.2 ст.166 ГК). Закон предусматривает возможность признания судом в исключительных случаях (ст.171,172 ГК) ничтожной сделки действительной.

Хотя среди перечисленных в ст. 12 ГК способов защиты гражданских прав отсутствует такой способ, как признание ничтожной сделки недействительной, Пленумы Верховного суда РФ в п.32 постановление №6/8 от 01.07.1996г. указали, что ГК не исключает возможность предъявления исков о признании недействительной, ничтожной сделки, поэтому такие требования могут быть предъявлены в суд в сроки, установленные в п.1 ст.181 ГК, и подлежат рассмотрению судом в общем порядке по заявлению любого заинтересованного лица.

Оспоримая сделка в момент совершения порождает свойственные действительной сделки правовые последствия, но они носят неустойчивый характер, т.к. по требованию исчерпывающе определенного в законе круга лиц, такая сделка может быть признана судом недействительной по основаниям, установленным законом. В этом случае правовой результат сделки может оказаться полностью аннулированным, поскольку недействительная сделка недействительна с момента ее совершения, и решение суда по этому вопросу будет иметь обратную силу, если только из содержания сделки не следует, что ее действие может быть прекращено лишь на будущее время (п.3ст.167 ГК).

Из смысла п.1 ст.166 ГК вытекает, что основания недействительности сделок исчерпывающе установлены в ГК.

Поскольку гражданско-правовое регулирование направлено на придание устойчивости отношениям, складывающимся в гражданском обороте, ст.180 ГК предусматривает возможность недействительности лишь части сделки при сохранении действительными остальных ее частей. Недействительной может быть признана лишь часть сделки, если, как указано в ст.180ГК, можно предположить, что сделка была не совершена и без включения недействительной ее части. Для двух- и многосторонних сделок, такое предположение правомерно при наличие двух условий: а) отсутствие части сделки не препятствует признанию сделки в остальной ее части совершенной (объективный критерий); б) стороны в момент совершения сделки были бы согласны совершить сделку без включения ее недействительной части(субъективный критерий). Для односторонней сделки (например, составление завещания) достаточно наличие субъективного критерия.

Наличие объективного критерия предполагает, что такая часть сделки не должна относиться к числу ее существенных условий. Дело в том, что для заключения договора необходимо достижение сторонами соглашения по всем существенным условиям договора(п.1 ст.432 ГК), поэтому отсутствие соглашения хотя бы по одному из них приводит признание договора не заключенным. Иное положение возникает при недействительности одного из существенных условий договора. В этом случае ст.180 ГК применена быть не может ввиду отсутствия определенного критерия, т.к., независимо от намерений сторон, недействительность соглашения по существенному условию договора не позволяет считать его заключенным, следовательно, договор в целом окажется недействительным.

Ст.180ГК может оказаться применимой, например, в случае установления в учредительном договоре хозяйственного товарищества, право учредителя (участника) изъять внесенные им в качестве вклада имущество в натуре при выходе из товарищества. Если такая возможность специально предусмотрена законом, подобное условие должно быть признано недействительным как противоречащее ст.48, п.3 ст.213ГК(п.17 постановление №6/8 Пленумов Верховного суда РФ от 01.07.1996г.), но его недействительность может не повлечь недействительности учредительного договора в остальной его части при наличии субъективного критерия предусмотренного ст.180 ГК.

Другой пример-установление в договоре поручения условия, ограничивающего право доверителя на отмену выдаваемой им доверенности. Следующая из прямого указания закона ничтожность такого условия (п.2ст.188ГК) не повлечет признание недействительным договора поручения в остальной его части, если будет доказано наличие субъективного критерия.

В качестве примера рассмотрим обзор судебной практики.

Высший хозяйственный суд в постановлении № 4/017-12 от 06.08.2012 рассмотрел спор о признании договора купли-продажи нежилых помещений, спровоцированный как раз отказом продавца недвижимости от нотариального удостоверения сделки. В постановлении изложен спор, который начался с того, что продавец недвижимости после заключения договора купли-продажи нежилых помещений с покупателем, и получения денежных средств в сумме, обусловленной в договоре, уклонился от нотариального удостоверения договора. Покупатель, намереваясь защитить свое нарушенное право, обратился в суд с иском о признании действительным договора купли-продажи, признании права собственности и обязательстве осуществить регистрацию права собственности.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении требований покупателя, ссылаясь на нормы части 3 статьи 640 ГК, которые предусматривают, что договор, который подлежит нотариальному удостоверению или государственной регистрации, считается заключенным с момента его нотариального удостоверения или государственной регистрации, а в случае необходимости и нотариального удостоверения, и государственной регистрации - сделка является совершенной с момента ее государственной регистрации.

ВХСУ, проанализировав нормы законодательства и материалы дела, пришел к выводу, что отказ продавца в нотариальном удостоверении сделки купли-продажи недвижимости является нарушением закрепленного КУ и ГК права собственности покупателя на приобретенное по такой сделке имущество, а соответственно иск о признании такой сделки действительной должен быть удовлетворен, исходя из следующего.

Законом «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений» и другие законодательные акты Украины» (действующим на момент совершения сделки) внесены изменения в ГК, в соответствии с которыми исключены некоторые требования о госрегистрации сделок по недвижимости. В частности, в части 1 статьи 657 ГК исключены слова о государственной регистрации сделок, а часть 3 статьи 640 ГК изложена в такой редакции, что договор, подлежащий нотариальному удостоверению, является заключенным с момента его удостоверения.

Кроме того, в соответствии с Порядком госрегистрации прав на недвижимое имущество и их отягощений при проведении госрегистрации права собственности на недвижимость необходимыми для такой регистрации документами являются документы, подтверждающие возникновение или переход права собственности, в частности договор купли-продажи недвижимости. Таким образом, законодательными изменениями отменяется обязанность осуществлять госрегистрацию договора купли-продажи после его нотариального удостоверения.

Учитывая, тот факт, что действующая редакция статьи 657 ГК к требованиям относительно оформления договора купли-продажи недвижимости относит лишь письменную форму и нотариальное удостоверение, отказ судов в признании сделки действительной по причине отсутствия госрегистрации является неправомерным.

Если же стороны договорились по всем существенным условиям договора, что подтверждается письменными доказательствами, и состоялось полное или частичное выполнение договора, но одна из сторон уклоняется от его нотариального удостоверения, суд может признать такой договор действительным. В этом случае последующее нотариальное удостоверение договора не требуется.


Глава 2. Форма сделок


2.1 Устная сделка


Как отмечалось ранее, для совершения сделки внутренняя воля лица ее совершить должна получит выражение вовне, должна быть доведена до сведения других лиц. Способов выражения воли, т.е. способ волеизъявления, представляет собой форму сделки. Существует несколько таких способов.

Прежде всего сделка может быть совершена устно, путем словестного выражения воли. При таком выражении воли участник сделки на словах формулирует готовность совершить сделку и условия ее совершения.

Сделка которая может быть совершена устно, путем словестного выражения воли. При таком выражении воли участник сделки на словах формирует готовность совершить сделку и условия ее совершения.

Сделка, которая может быть совершена устно, считается совершенной и при отсутствии словестного выражения воли, если она совершается путем конклюдентных действий, т.е., когда из поведения лица (или лиц) явствует воля совершить сделку (например, лицо опускает деньги или жетон в автомат для приобретения вещи и т.п.).

Сделка может быть совершена и путем молчания, только если это прямо предусмотрено в законе или в соглашении сторон. Так, арендодатель после истечения срока действия договора аренды может не возражать против дальнейшего пользования арендатором имуществом. В этом случае договор считается возобновленным на определенный срок (п.2ст.621 ГК). Таким образом, молчание арендодателя рассматривается в законе как форма его согласия совершить сделку. Другим примером того, когда молчание признается формой выражения воли субъекта, служили положения ст.546, 550 ГК РФ 1964г. Из этих положений вытекало, что несовершение лицом действий в установленные законом сроки, свидетельствующие о принятии наследства, приравнивается к отказу от наследства.

В отношении устных сделок в Гражданском кодексе сначала общим образом указано, что любая сделка, для которой законом не установлена письменная форма, может быть совершена устно (п.1 ст.159 ГК). Однако в последующих статьях ГК довольно широко определен круг сделок, которые должны совершаться в письменной форме. Поэтому в Гражданском кодексе в дополнение к общему правилу, о котором сказано выше, особо выделены два случая, когда сделки могут совершаться устно.

В устной форме могут быть совершены сделки, исполняемые при самом их совершение (п.2 ст.159 ГК). Например, при купле-продаже товаров в магазине самое соглашение о приобретении товара, передача товара и оплата цены происходят одновременно.

В законе предусмотрены два исключения из правил о допустимости устной формы сделок, исполняемых при совершении. Во-первых, стороны могут договориться о письменном оформлении таких сделок. Во-вторых, устная форма недопустима для сделок, хотя бы и исполняемых при самом их совершении, если для таких сделок установлена нотариальная форма или если несоблюдение простой письменной формы влечет их недействительность. В устной форме по соглашению сторон могут быть совершены сделки во исполнение письменного договора, если это не противоречит закону, иным правовым актам и договору (п.3 ст.159 ГК). Например, договор поставки товара в значительном количестве, подлежит заключению в письменной форме. Но стороны условились в этом договоре, что поставка должна производиться мелкими партиями на основании устных заявок поставщика. Такого рода заявки и их акцептование покупателем будут представлять собой устную форму сделки.


2.2 Письменная форма сделки


Письменной следует признать сделку, совершенную путем составления документа, в котором письменными знаками изложено содержание сделки, указано наименование сторон. Такой документ подписывается лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными лицами.

Двух- и многосторонние сделки(договоры) не всегда предполагают составление единого документа, подписываемого сторонами. Договоры могут заключаться и путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить что документ исходит от стороны по договору.

В законе, иных правовых актах, соглашении сторон могут быть установлены дополнительные требования, которым должна соответствовать письменная форма сделки. Эти требования могут касаться обязательности изложения сделки на бланке определенной формы, включение в документ обязательных реквизитов, скрепления сделки печатью. В качестве примеров таких документов могут быть приведены перевозочные договоры: при перевозках груза по железной дороге и внутренним водным путям - накладная; на воздушном транспорте-грузовая накладная; при морских перевозках-чартер, или коносамент, или документы, оформляющие договоры фрахтования.

Как отмечалось ранее, письменное оформление сделки предполагает предписание соответствующего документа одним или несколькими лицами. В действующем Гражданском кодексе отражена сложившаяся практика использования факсиминально воспроизведения подписи с помощь средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи или иного аналога собственноручной подписи. Однако использование таких аналогов допустимо лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением сторон (п. 2 ст.160 ГК). Нарушение этих требований означает несоблюдение письменной формы сделки. В Гражданском кодексе дан исчерпывающий перечень случаев, когда разрешается подписание сделки не самим гражданином, являющимся стороной сделки, а по его просьбе другим лицом. Такое лицо именуется рукоприкладчиком. В силу пункта 3 ст. 160 ГК подписание сделки рукоприкладчиком допустимо, если гражданин в следствии физического недостатка, болезни или неграмотности не может собственноручно подписаться. Подпись рукоприкладчика должна быть нотариально удостоверена с указанием причин, в силу которых совершающий сделку гражданин не мог подписать её собственноручно. Для рукоприкладчика никаких прав и обязанностей по сделке, которая им подписана, не возникает. Он не становится её участником.

Гражданский кодекс (п.4ст 185) установил упрощенную процедуру удостоверения определенной категории сделок и доверенности на их совершения.

Подпись лица по такой сделке может быть удостоверена также организацией, где работает гражданин, который не может собственноручно подписаться, или администрации стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении. К таким сделкам относятся доверенности на получение заработной платы и иных платежей, связанных с трудовыми отношениями, на получение вознаграждения, авторов и изобретателей, пенсий, пособий и стипендий, вкладов граждан в банках и на получении корреспонденции.

Все письменные сделки делятся на совершаемые в простой письменной форме, нотариально удостоверенные и подлежащие государственной регистрации. Простая письменная форма сделки означает, что документ, в котором изложена сделка, должен иметь все необходимые для такой сделки реквизиты изложение содержания сделки, наименование сторон и подписи лиц, совершающих сделку. При всем этом простые письменные сделки заключаются без участия асоциальных государственных или иных учреждений. По этому признаку простые письменные сделки отграничиваются от сделок, подлежащих нотариальному удостоверению или государственной регистрации.

В законе установлена обязательность простой письменной формы для целого ряда сделок. Согласно п. 1 ст. 161 ГК в ???й форме должны совершаться:

) Сделки юридических лиц между собой и с гражданами. Поскольку речь идет об обязательном участии в таких сделках любых юридических лиц, имеются в виду не только государственные, но и муниципальные, а также частные организации. В пункте 1 ст. 161 ГК говорится о сделках между юридическими лицами, между ними и гражданами. При буквальном толковании ???го пункта его действие распространяется на сделки, в к????ых участвуют не менее двух сторон. При этом в действительности под действие ???го пункта подпадают и односторонние сделки, создающие обязанности исключительно у лица, совершающего сделку, например, составление и выдача доверенности и т.д.

) Сделки граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда. Такой размер оплаты устанавливается Государственной Думой и в условиях инфляционной экономики достаточно часто изменяется. Под суммой сделки понимается цена передаваемого имущества или цена встречного предоставления.

) Предусмотренные законом сделки независимо от того, кто в них участвует и какова их сумма. К ???й группе ??????тся договоры продажи недвижимости (ст. 550 ГК), продажи предприятия (ст. 560 ГК), аренды на срок более года (п. 1 ст. 609 ГК), аренды транспортных средств с экипажем (ст. 633 ГК) и без экипажа (ст. 643 ГК), аренды здания или сооружения (ст. 651 ГК), аренды предприятия (ст. 658 ГК), найма жилого помещения (ст. 674 ГК), транспортной экспедиции (ст. 802 ГК), кредитный договор (ст. 820 ГК), договор банковского вклада (ст. 836 ГК), страхования (ст. 940 ГК), доверительного управления имуществом (ст. 1017 ГК), коммерческой концессии (ст. 1028 ГК), соглашение о залоге (ст. 339 ГК), поручительство (ст. 362 ГК), задаток (ст. 380 ГК) и др.

Наконец, в простую письменную форму должны быть облечены сделки, для которых эта форма установлена не законом, а соглашением сторон (п. 1 ст. 159 ГК).

В качестве общего правила несоблюдение простой письменной формы сделки влечет за собой недопустимость свидетельских показаний (п. 1 ст. 162 ГК). Только в случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее недействительность.

В Гражданском кодексе предусмотрено, что договоры аренды на срок более года п. 1 ст. 609 ГК; аренды транспортных средств с экипажем ст. 633 и без экипажа ст. 643, найма жилого помещения ст. 674, транспортной экспедиции ст. 802, соглашение о задатке ст. 380 ГК и др. совершаются в письменной форме. Во всех данных случаях форма не рассматривается как неотъемлемая часть самой сделки. Стоит заметить, что она имеет для ???й группы сделок исключительно процессуально-правовое значение. Сделка и, следовательно, связываемые с ней права и обязанности существуют безотносительно к тому, составлен или нет письменный документ, в котором должна быть воплощена сделка. Такой письменный документ может играть роль исключительно одного из допустимых средств доказывания сделки.

Исходя из данных соображений, законодатель в большинстве случаев переносит последствия несоблюдения простой письменной формы сделки в процессуально-правовую сферу. Согласно п. 1 ст. 162 ГК такое несоблюдение лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства.

Устанавливая общий запрет допустимости свидетельских показаний при несоблюдении письменной формы договора, закон предусматривает известные исключения из ???го запрета. Эти исключения, установленные в самом законе, могут быть вызваны чрезвычайными обстоятельствами, при которых совершается сделка. Так, в соответствии с ч. 3 п. 1 ст. 877 ГК передача вещи на хранение при чрезвычайных обстоятельствах (пожаре, стихийном бедствии, внезапной болезни, угрозе нападения и т.п.) может быть доказываема свидетельскими показаниями.

В пункте 1 ст. 162 ГК указывается на недопустимость ссылки на свидетельские показания исключительно в случае спора между сторонами. Следовательно, если факт заключения сделки и ее содержание находятся вне спора, признаются сторонами, то для проверки истинности признания допустимы любые доказательства, в т.ч. и свидетельские показания. Исключая выше сказанное, стороны сделки даже в случае спора не лишены права представлять доказательства иных предусмотренных законом видов. При этом могут быть использованы объяснения сторон, иные (т.е. кроме самого документа, в котором изложена сделка) письменные доказательства, вещественные доказательства, заключения экспертов, если, разумеется, характер доказываемых правоотношений дает возможность использовать данные виды доказательств. В качестве «иных письменных доказательств» при несоблюдении требуемой законом письменной формы могут быть представлены кассовые или товарные чеки, паспорта на приобретенную вещь, ярлыки, прикрепленные к вещи, акты, телеграммы, телексы, письма делового и личного характера и любые предметы, на котором с помощью письменных знаков изложены сведения о сделке.

Документы, представляющие собой письменную форму сделок, следует отличать от так называемых «гарантийных писем» юридических лиц, в которых выражается воля одной из сторон совершить сделку и гарантируется оплата товара или услуг. Вместе с тем гарантийные письма, не будучи письменной формой соответствующей сделки, могут служить письменными доказательствами как самого факта совершения сделки, так и ее условий.

В отдельных случаях в законе допускаются исключения из общего правила ст. 160 ГК о том, что следует считать письменной формой сделки. Так, согласно п. 2 ст. 887 ГК простая письменная форма договора хранения считается соблюденной, если принятие вещи на хранение удостоверено хранителем выдачей поклажедателю знака, удостоверяющего прием вещей на хранение, если такая форма подтверждения приема вещей на хранение предусмотрена законом или иным правовым актом либо обычна для данного вида хранения.

Устранение свидетельских показаний из числа допустимых средств доказывания, как последствие несоблюдения простой письменной формы сделки, относится к доказыванию не только факта совершения сделки, но и ее условий (п. 1 ст. 162 ГК), факта исполнения, а также к оспариванию сделки. Так, Президиум Верховного Суда РСФСР признал, что доказывание цены как условия сделки «может производиться теми средствами, к????ые допускаются законом».

Доказывание отдельных сторон сделки, совершенной с нарушением предписанной законом простой письменной формы, возможно путем свидетельских показаний толькб в порядке исключения, установленного в самом законе. Так, в силу п. 3 ст. 877 ГК несоблюдение простой письменной формы договора хранения не лишает стороны права ссылаться на свидетельские показания в случае спора о тождестве вещи, принятой на хранение, и вещи, возвращенной хранителем.

В случае если сделка должна быть совершена в простой письменной форме, то свидетельские показания недопустимы и в подтверждение факта исполнения договора. Иное решение вопроса поставило бы стороны в неравное положение, свело бы на нет все усилия юрисдикционного органа по установлению факта совершения сделки и поставило под угрозу интересы выяснения истины.

Оспаривание сделок, в отношении к????ых законом установлена простая письменная форма, также невозможно путем свидетельских показаний. Соответствующий запрет установлен в отношении договора займа. В случае если договор займа должен быть совершен в письменной форме (ст. 808 ГК), его оспаривание по безденежности путем свидетельских показаний не допускается, за исключением случаев, когда договор был заключен под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя заемщика с заимодавцем или стечения тяжелых обстоятельств (п. 2 ст. 812 ГК). Хотя данные указания закона относится к договору займа, они по аналогии применимы ко всем видам сделок, для которых закон установил обязательную письменную форму.

Ранее уже говорилось о дополнительных требованиях, которые могут быть установлены в отношении письменной формы сделки (употребление определенного бланка, наличие ряда подписей, скрепление печатью и т.д.). В законе, иных правовых актах и соглашении сторон могут быть предусмотрены последствия несоблюдения данных требований. В случае если такие последствия не предусмотрены, применяются последствия несоблюдения простой письменной сделки, указанные в п. 1 ст. 162 ГК. Это означает, что при нарушении дополнительных требований к форме сделки стороны не лишаются права доказывать факт ее совершения либо исполнения, а также ее условия. При этом в случае спора они не могут использовать свидетельские показания, хотя и вправе опираться на письменные и другие средства доказывания.

Для определенного круга сделок несоблюдение простой письменной формы влечет их недействительность. Здесь такая форма сделки будет одним из элементов фактического состава, с которым закон связывает ее существование.

Форма сделки представляет собой в данных случаях ее безусловно обязательный конститутивный элемент. При таком значении формы сделки ее несоблюдение делает сделку недействительной. Простая письменная форма сделки может иметь указанное конститутивное значение исключительно в случаях, прямо предусмотренных в законе или в соглашении сторон (п. 2 ст. 162 ГК).

К сделкам, несоблюдение простой письменной формы которых влечет их недействительность в силу прямого указания закона, относятся внешнеэкономические сделки (п. 3 ст. 162 ГК), соглашения о неустойке (ст. 331 ГК), договоры о залоге (ч. 1 п. 2 ст. 339 ГК), договоры поручительства (ст. 362 ГК), договоры дарения движимого имущества, заключаемые в определенных случаях (п. 2 ст. 574 ГК), кредитные договоры (ст. 820 ГК), договоры страхования, за исключением договоров обязательного государственного страхования (п. 1 ст. 940), договоры доверительного управления имуществом (п. 3 ст. 1017 ГК), договоры коммерческой концессии (п. 1 ст. 1028 ГК).

При заключении сделки в простой письменной форме стороны могут в качестве последствий несоблюдения ???й формы предусмотреть недействительность такой сделки. Нужно помнить, такие последствия стороны вправе предусмотреть в ???ем соглашении относительно любой сделки.

Как отмечалось ранее, в законе, иных правовых актах, соглашении сторон могут быть установлены правовые последствия невыполнения дополнительных требований к форме сделки. В случае если ни в нормативных актах, ни в соглашении сторон такие последствия не оговорены, то в случае несоблюдения дополнительных требований и при наличии спора не допускаются свидетельские показания. Но в соответствующих актах или в соглашении сторон может быть установлено, что несоблюдение дополнительных требований влечет за собой недействительность сделки. Примером установления в законе дополнительных требований к форме сделки и последствий их нарушения может служить ст. 836 ГК:

Договор банковского вклада должен быть заключен в письменной форме. Письменная форма договора банковского вклада считается соблюденной, если внесение вклада удостоверено сберегательной книжкой, сберегательным денежным сертификатом либо иным выданным банком вкладчику документом, отвечающим требованиям, предусмотренным для таких документов законом, установленными в ??????????ии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота.

Несоблюдение письменной формы договора банковского вклада влечет недействительность ???го договора. Такой договор будет ничтожным».

В пункте 2 ст. 162 ГК установлено, что несоблюдение простой письменной формы сделки может в определенных указанных в законе случаях повлечь за собой недействительность сделки. При этом в ???й статье не определено, будет ли недействительная сделка оспоримой (относительно недействительной) или ничтожной (абсолютно недействительной). В последующих статьях ГК, требующих письменного оформления сделок под угрозой их недействительности, последствия несоблюдения этого требования определены по-разному. Кредитный договор (ст. 820 ГК), договор банковского вклада (ст. 836 ГК), договор коммерческой концессии (ст. 1028 ГК) при несоблюдении письменной формы считаются ничтожными. В отношении соглашения о неустойке (ст. 331 ГК), договоров о залоге (ст. 339 ГК), поручительства (ст. 362 ГК), продажи недвижимости (ст. 550 ГК), продажи предприятия (ст. 560 ГК), аренды здания или сооружения (ст. 651 ГК), аренды предприятия (ст. 658 ГК), страхования (ст. 940 ГК), доверительного управления имуществом (ст. 1017 ГК) закон говорит исключительно о недействительности договора в случае нарушения требования об его письменной форме, не уточняя, о каком виде недействительности идет речь о ничтожности или оспоримости. Нельзя забывать о том значении, которое закон придает форме сделки, требуя ее заключения письменно (конститутивный элемент сделки). Поэтому во всех случаях сделки, недействительные вследствие несоблюдения их простой письменной формы, будут ничтожными. Это согласуется и с тем, что несоблюдение письменной формы в отношении такой сделки означает ее несоответствие закону. В силу же ст. 168 ГК сделка, не соответствующая закону, ничтожна.

Нотариальное удостоверение письменной сделки осуществляется путем совершения на документе, соответствующем требованиям ст. 160 ГК, удостоверительной надписи нотариусом или другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие (п. 1 ст. 163 ГК).

Документ, на котором совершается удостоверительная надпись, должен соответствовать требованиям ст. 160 ГК. Следовательно, этот документ обычно содержит реквизиты, обязательные для письменной сделки вообще содержание сделки, упоминание об ее участниках и их подписи. При несоответствии документа данным требованиям нотариус или другое должностное лицо обязаны отказать в нотариальном удостоверении сделки.

Права и обязанности нотариуса, правила совершения им нотариальных действий регламентированы Основами законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-11. Помимо совершения нотариальных действий нотариус, в частности, вправе составлять проекты сделок. За совершение удостоверительной надписи взимается государственная пошлина. Удостоверительная надпись признается совершенной после уплаты государственной пошлины.

Право совершения удостоверительной надписи на документе принадлежит, прежде всего, нотариусам. К этой категории относятся как нотариусы государственных нотариальных контор, так и нотариусы, занимающиеся частной практикой. В случаях, предусмотренных законом, право нотариального удостоверения сделок принадлежит другим должностным лицам (уполномоченным должностным лицам органов исполнительной власти, должностным лицам консульских учреждений РФ за границей, капитанам судов загранплавания, командирам воинских частей, главным врачам и т.д.). При этом при этом круг сделок, которые вправе удостоверять данные должностные лица, может быть ограничен. Так, должностные лица органов исполнительной власти имеют право удостоверять только завещания и доверенности. Должностные лица консульских учреждений вправе удостоверять любые сделки, кроме договоров об отчуждении недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации.

Нотариальное удостоверение сделок обязательно в случаях: 1) указанных в законе; 2) предусмотренных соглашением сторон, хотя бы по закону для сделок данного вида эта форма не требовалась (п. 2 ст. 163 ГК).

Для осуществления контроля за законностью совершаемых сделок и повышения степени достоверности документа, в который она облекается, в законе определен круг сделок, подлежащих нотариальному удостоверению, - доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы, за исключением случаев, предусмотренных законом (п. 2 ст. 185 ГК), доверенность, выдаваемая в порядке передоверия (п. 3 ст. 187 ГК), договор об ипотеке, а также договор о залоге движимого имущества или прав на имущество в обеспечение обязательств по договору, который должен быть нотариально удостоверен (п. 2 ст. 339 ГК), договор уступки требований или перевода долга, если сами требования или долг основаны на сделке, совершенной в нотариальной форме (п. 1 ст. 389, п. 2 ст. 391 ГК), договор ренты (ст. 584 ГК), завещание (ст. 540 ГК 1964 г.).

Сопоставление приведенных правил ныне действующего гражданского законодательства с положениями Гражданского кодекса РСФСР 1964 г. убеждает в том, что Гражданский кодекс РФ 1994 г. отказывается от требования нотариального удостоверения некоторых сделок, в отношении которых по Гражданскому кодексу РСФСР 1964 г. такое удостоверение было обязательным. Так, действующий ГК не требует нотариальной формы для сделок по отчуждению (купли-продажи, мены, дарения) жилого дома или части дома, находящегося в городе или поселке городского типа, договора дарения на сумму свыше установленного предела. В действующем ГК не содержится также предписаний об обязательности нотариального удостоверения договора продажи иной недвижимости (ст. 550), продажи предприятия (ст. 560), аренды здания или сооружения (ст. 651), аренды предприятия (ст. 658). Во всех указанных случаях закон устанавливает государственную регистрацию соответствующих сделок. Из сказанного следует вывод о том, что действующее законодательство считает излишним параллельное существование нотариального удостоверения и государственной регистрации многих сделок и делает выбор в пользу последней. При этом в силу ст. 7 Федерального закона «О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации» впредь до введения в действие федерального закона и регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним для договоров, предусмотренных статьями 550 (продажа недвижимости), 560 (продажа предприятия), 574 (дарение) Гражданского кодекса Российской Федерации, сохраняют силу правила об обязательном нотариальном удостоверении таких договоров, установленные законодательством до введения в действие части второй Кодекса.

По соглашению сторон нотариальное удостоверение сделки становится обязательным, хотя бы по закону сделка могла быть заключена в устной или простой письменной форме.

Некоторые письменные сделки подлежат государственной регистрации.

Согласно п. 1 ст. 164 ГК сделки с землей и другим недвижимым имуществом подлежат государственной регистрации в случаях и в порядке, предусмотренных ст. 131 Кодекса и законом о регистрации нрав на недвижимое имущество и сделок с ним. Введение единой государственной регистрации должно обеспечить достоверность и полноту информации о наиболее важных и сложных сделках и тем самым содействовать устойчивости и прочности гражданского оборота.

К недвижимым вещам (недвижимости) ст. 130 ГК относит земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, т.е. объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения. К недвижимым вещам Гражданский кодекс относит и такие объекты, самое назначение которых неизбежно предполагает их перемещение, воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество.

Случаи обязательной государственной регистрации недвижимости и порядок такой регистрации определены в ст. 131 ГК. В статье проводится различие между правами на недвижимость и сделками с ней. К числу прав на недвижимость, подлежащих регистрации, относится право собственности, право хозяйственного ведения, право оперативного управления, право пожизненного владения, право постоянного пользования, ипотека, сервитута, а также иные права в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом и иными законами.

Что касается сделок с недвижимостью, то исходя из указания п. 1 ст. 131 ГК об обязательности регистрации «права собственности и других вещных прав» на недвижимые вещи, ограничения данных прав, их возникновение, порядок и прекращение следует признать, что любые сделки с недвижимым имуществом подлежат государственной регистрации, если иное не установлено законом. К примеру, договоры аренды транспортных средств с экипажем (ст. 630 ГК) или без экипажа (ст. 640 ГК) не нуждаются в государственной регистрации. Обязательность регистрации сделок с недвижимостью устанавливается не только в виде общего правила (п. 1 ст. 131 ГК), но и предусматривается применительно к каждой из соответствующих сделок в отдельных статьях ГК. Это касается договоров продажи недвижимости (ст. 551 ГК), мены (ст. 567, 551 ГК), дарения (п. 2 ст. 574 ГК), отчуждения недвижимого имущества под выплату ренты (ст. 584 ГК), аренды недвижимого имущества (п. 2 ст. 609 ГК), доверительного управления недвижимым имуществом (п. 2 ст. 101.7 ГК), коммерческой концессии (п. 2 ст. 1028).

Относительно порядка государственной регистрации недвижимости в Гражданском кодексе содержится исключительно указание на то, что вещные права на недвижимые вещи, их ограничения и возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в едином государственном реестре учреждениями юстиции (п. 1 ст. 131 ГК). Детальный порядок государственной регистрации и основания отказа в ней должны быть установлены федеральным законом о регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

В силу ст. 6 Федерального закона «О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации» впредь до введения в действие федерального закона о регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним применяется действующий порядок регистрации сделок с недвижимым имуществом. В настоящее время единого порядка регистрации недвижимого имущества на всей территории Российской Федерации не существует. Так, в соответствии с Указом Президента РФ от 11 декабря 1993 г. «О государственном земельном кадастре и регистрации документов о праве на недвижимость» ведение государственного земельного кадастра, регистрация и оформление документов о праве на земельные участки и связанную с ними недвижимость должны осуществлять Государственный комитет Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству и его территориальные органы. Регистрация иных объектов недвижимости проводится комитетами по управлению государственным имуществом, отделениями фонда имущества, бюро технической инвентаризации, регистрационными палатами и иными государственными органами.

Согласно п. 2 ст. 164 ГК законом может быть установлена государственная регистрация сделок с движимым имуществом определенных видов. Вот к примеру, 12 августа 1994 г. было принято постановление Правительства РФ «О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на территории Российской Федерации». Этим постановлением установлены виды транспортных средств, подлежащие государственной регистрации, и определены органы, на которые возложена такая регистрация (органы Государственной автомобильной инспекции, органы госнадзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в РФ и Др.).

За регистрацию недвижимого, а также движимого имущества и выдачу соответствующих документов взимается государственная пошлина.

Отказ в государственной регистрации, уклонение от нее или незаконное совершение регистрации могут быть обжалованы в суд по месту нахождения органа, обязанного совершить регистрацию.

Требование государственной регистрации может иметь силу только тогда, когда оно выдвинуто законом. Стороны не вправе предусмотреть государственную регистрацию сделки в своем соглашении, если закон этого не требует.

В силу п. 1 ст. 165 ГК несоблюдение нотариальной формы сделки влечет ее недействительность. Именно такая сделка считается ничтожной. Это относится прежде всего к сделкам, нотариальная форма которых предписана законом (п. 1 ст. 389, п. 2 ст. 391, ст. 584, ст. 540 ГК 1964 г.). Во всех указанных случаях закон говорит исключительно об обязательности нотариального удостоверения сделки, не предусматривая конкретных последствий нарушения этого требования. Следовательно, последствия такого нарушения в виде ничтожности сделки определены в общей норме - п. 1 ст. 165 ГК. Эти последствия наступают и тогда, когда нотариальное удостоверение сделки предусмотрено соглашением сторон, хотя бы закон и не требовал ее нотариального оформления.

В отличие от нарушения нотариальной 4юрмы сделки несоблюдение требования о ее государственной регистрации влечет недействительность (ничтожность) сделки исключительно в случаях, установленных законом (п. 1 ст. 165 ГК). К ним в настоящее время относятся нарушения правил о государственной регистрации договоров об ипотеке (п. 3, 4 ст. 339 ГК), передачи недвижимого имущества в доверительное управление (п. 3 ст. 1017 ГК) и коммерческой концессии на использование объекта, охраняемого в соответствии с патентным законодательством и подлежащего регистрации в федеральном органе исполнительной власти в области патентов и товарных знаков (п. 1 ст. 1028 ГК). В п. 2 ст. 1028 ГК указывается, что при несоблюдении требования государственной регистрации коммерческой концессии объекта, охраняемого в соответствии с патентным законодательством, договор считается ничтожным. В п. 4 ст. 339 и в п. 3 ст. 1017 ГК закон ограничивается указанием на то, что при нарушении требования о регистрации договоры ипотеки и передачи недвижимого имущества в доверительное управление будут недействительными. Нельзя, однако, упускать из виду п. 1 ст. 165 и ст. 168 ГК, в которых содержится презумпция ничтожности сделки, не соответствующей требованиям закона, если в законе не установлено, что она оспорима. Поэтому во всех случаях, когда говорится о недействительности сделок ввиду нарушения требования регистрации, следует считать их ничтожными.

В ряде случаев при нарушении требования о государственной регистрации договора в законе указывается не на его недействительность, а на то, что он считается заключенным с момента регистрации. Такое последствие нарушения регистрации предусмотрено в отношении договоров продажи предприятия (п. 3 ст. 560 ГК), его мены (п. 2 ст. 567, п. 3 ст. 560 ГК), аренды здания или сооружения, заключенной на срок не менее года (п. 2 ст. 651 ГК), аренды предприятия (п. 2 ст. 658 ГК). Во всех указанных случаях отсутствие регистрации договора означает, что он не был заключен.

В Гражданском кодексе предусмотрены и иного рода последствия несоблюдения требования регистрации сделки. В отношении продажи недвижимости (п. 2 ст. 551 ГК), мены недвижимости (п. 2 ст. 567, п. 2 ст. 551 ГК) исполнение договора сторонами до государственной регистрации перехода права собственности не будет основанием для изменения их отношений с третьими лицами. В силу п. 2 ст. 1028 ГК в отношениях с третьими лицами стороны договора коммерческой концессии вправе ссылаться на договор исключительно с момента его регистрации. Во всех трех приведенных случаях совершение соответствующих сделок не может отразиться на отношениях с третьими лицами, если не выполнены требования о регистрации сделок. Вполне понятно, что включение в правовую регламентацию названных сделок этого правила продиктовано соображениями необходимости оградить права и законные интересы третьих лиц, исключить передачу данным лицам ложной информации и т.п. Исходя из всего выше сказанного, мы приходим к выводу, что не объявляя недействительными данные сделки в отношении их сторон, закон исходит из того, что для третьих лиц они как бы не существуют.

В соответствии с п. 2 ст. 165 ГК, если одна из сторон полностью или частично исполнила сделку, требующую нотариального удостоверения, а другая сторона уклоняется от такого удостоверения сделки, суд вправе по требованию исполнившей сделку стороны признать сделку действительной.

Таким образом, первое условие признания такой сделки действительной в судебном порядке - полное или частичное ее исполнение одной из сторон еще до нотариального удостоверения такой сделки.

Вторым условием в Гражданском кодексе признается уклонение другой стороны сделки от ее нотариального удостоверения. Исходя из всего выше сказанного, мы приходим к выводу, что из всех возможных причин несоблюдения нотариальной формы сделки (например, юридическая неосведомленность сторон, удаленность нотариальной конторы и т.д.) в законе выдвинута исключительно одна в качестве основания для требования о признании сделки действительной. Такой подход закона к оценке причин отступления от требуемой формы сделки представляется вполне понятным и оправданным. Стоит заметить, что он направлен на пресечение попыток стороны, которой это выгодно, недобросовестно воспрепятствовать надлежащему оформлению договора.

В судебной практике встречаются случаи, когда сторона, в пользу которой произведено исполнение сделки до ее нотариального оформления, выбывает с прежнего места жительства, а ее новое местопребывание неизвестно. К примеру, собственник домовладения, получив от покупателя деньги, выехал, не известив своего контрагента о перемене адреса и не удостоверив договор купли-продажи в нотариальном порядке. Подобного рода случаи следует рассматривать как уклонение одной из сторон от надлежащего оформления сделки. Иск о признании такой сделки действительной может быть предъявлен согласно ч. 1 ст. 118 ГИК РСФСР но месту нахождения имущества ответчика или по последнему известному месту его жительства.

Судам приходится сталкиваться и с такими фактами, когда сделка оказывается нотариально не удостоверенной вследствие смерти одной из сторон. В случае если наследники отказываются облечь сделку в нотариальную форму, то предъявление иска в соответствии с п. 2 ст. 165 ГК представляется вполне правомерным. Такой иск может быть предъявлен к наследникам умершего, а если имущество перешло в порядке ст. 552 ГК РСФСР 1964 г. к государству, только к финансовым органам.

Рассмотрение исков о признании сделки действительной представляет особую сложность тогда, когда предмет сделки неоднократно отчуждался и в каждом из данных случаев сделка не была нотариально оформлена. В случае если при заключении первой сделки одна из сторон уклонилась от соблюдения установленной формы сделки, последний владелец того или иного имущества, вправе согласно п. 2 ст. 165 ГК требовать признания действительными как первой, так и последующих сделок. В качестве соответчиков по такому делу должны быть привлечены сторона по первоначальной сделке, юридически являющаяся собственником имущества, и стороны по последующим сделкам.

В случае признания судом действительной сделки, не оформленной нотариально, ее последующее нотариальное удостоверение не требуется.

В пункте 3 ст. 165 ГК предусмотрена возможность «исцеления» пороков сделки, вызванных несоблюдением требования о ее государственной регистрации, т.е. недействительности (ничтожности) такой сделки, отказа в признании ее заключенной до момента регистрации, недопустимости влияния на отношения с третьими лицами или ссылки на сделку в отношениях с третьими лицами. При наличии определенных условий суд вправе вынести решение о регистрации этой сделки. К таким условиям относится:

а) совершение сделки в надлежащей форме, т.е. соблюдение требуемой законом простой письменной или нотариально удостоверенной форме;

б) уклонение одной из сторон от регистрации сделки;

в) предъявление в суд требования другой стороны о регистрации сделки.

В отличие от признания судом действительной сделки, не требующей ее последующего нотариального удостоверения, после вынесения решения о регистрации сделки она должна быть в соответствии с решением суда зарегистрирована в надлежащем порядке.

Уклонение стороны от нотариального удостоверения или государственной регистрации сделки может причинить убытки другой стороне. При необоснованности такого уклонения, т.е. наличии вины уклоняющейся стороны, она должна возместить другой стороне убытки, вызванные задержкой в совершении или регистрации сделки (п. 4 ст. 165 ГК).


Заключение


В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

1) Действительность сделки означает признание за ней качеств юридического факта, порождающего тот правовой результат, к которому стремились субъекты сделки.

2) Действительность сделки определяется законодательством посредством следующей системы условий:

а) способность физических и юридических лиц, совершающих ее, к участию в сделке;

б) законность содержания;

в) соответствие воли и волеизъявления;

г) соблюдение формы сделки.

Только совокупность всех четырех условий обеспечивает действительность сделки и приводит к тем правовым результатам, на достижение которых направлена воля сторон сделки. При нарушении какого - либо из указанных условий можно ставить вопрос о недействительности сделки. 3) Недействительность сделки означает не наступление того результата, который имели в виду лица, совершавшие сделку, а наступление результата, предусмотренного законом. Недействительность сделки зависит от характера нарушений, допущенных при ее совершении. Закон различает сделки оспоримые и ничтожные.

4) Таким образом, о действительности совершенной сделки можно говорить после признание за ней качеств юридического факта, порождающего тот правовой результат, к которому стремились субъекты сделки. Для этого необходимо выполнение и соблюдение основных условий.

5) В ходе проведенной работы мы выявили классификацию форм сделок:

)Устная сделка

)Письменная сделка

6) В ходе изучения судебной практики по вопросам, касающихся действительности сделок, было выявлено что в большинстве случаев рассматриваются сделки, заключаемые в письменной форме и ее подвидах и как правило сделки являлись недействительными, т.к. было не соблюдено какое-либо из условий действительности сделки. «Незнание закона не освобождает от ответственности».

)Знание всех правил, изучение нюансов регулирования отношений в области заключения сделок может принести большую пользу, как в профессиональной деятельности, так и в частной жизни.


Библиография


I.НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ


1. Конституция РФ-М.: Издательство «Омега-Л»т2010.-63с.

Гражданский кодекс Российской № 51 - ФЗ от 30.11.1994 (ред. от 14.11.2013): офиц. текст. - «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 3301.


II. ЛИТЕРАТУРА


Гражданское право. Часть первая: Учебник/Под ред. A.Г.Калпина, А.И. Масляева. - М.: Юристъ, 1997. - 472 с.

2. Гражданское право: учебник для студентов среднего проф. учебного заведения/ Гамола А.И.-6-е изд., испр. и доп. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. - 416 с.

Садиков О.Н. «Гражданское право Российской федерации». В 2-х томах, М.: Инфра-М, Контракт, 2006- Т.I. - 493с.


III.ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ


Официальный сайт компании «КонсультантПлюс»: htt://www/cjnsultant.ru (дата обращения: 23.04.2014 г.)

Сайт компании «Юрлига. Правовое информационное поле для бизнеса юристов». URL: htt://jurliga.ligazakon.ru

Информационно правовой портал «Гарант» URL:http://www.garant.ru/


Репетиторство

Нужна помощь по изучению какой-либы темы?

Наши специалисты проконсультируют или окажут репетиторские услуги по интересующей вас тематике.
Отправь заявку с указанием темы прямо сейчас, чтобы узнать о возможности получения консультации.



Просмотров