Дипломная работа: Проблемы исполнения договорного обязательства в гражданском праве России. Виды обязательств

Гражданское право – довольно специфическая отрасль. Субъекты, которые вступают в такого рода правоотношения, в определенный момент возлагают на себя обязательства. Гражданское право делит обязательства на договорные и недоговорные, которые значительно отличаются друг от друга.

В этой статье вы прочитаете:

  • Что такое договорные обязательства, чем они отличаются от внедоговорных
  • Как происходит исполнение договорных обязательств
  • Когда происходит нарушение договорных обязательств
  • Кто в компании отвечает за контроль исполнения договорных обязательств
  • Какая ответственность положена за ненадлежащее исполнение договорных обязательств

Про обязательства из Гражданского кодекса РФ

Обязательство в общепринятом и самом распространенном смысле – это правоотношение, при котором у одной стороны есть права, а у второй – обязательства по их выполнению. Но такое определение не может раскрыть всей сути термина. Если брать обязательство в более обширном смысле, охарактеризовать его можно имущественным признаком. Он подразумевает, что в роли предмета выступают имущественные права, а именно:

Срочно проверьте своих партнеров!

Вы знаете, что налоговики при проверке могут цепляться к любому подозрительному факту о контрагенте ? Поэтому очень важно проверять тех, с кем Вы работаете. Сегодня, Вы можете бесплатно получить информацию о прошедших проверках Вашего партнера, а главное получить перечень выявленных нарушений!

  • владение;
  • использование;
  • распоряжение;

А также сочетание всех вышеуказанных действий.

Права могут находиться в динамическом состоянии, то есть, переходить от одного лица к другому, а также в статичном, то есть закрепляться за единственным человеком.

Для реализации обязательства со стороны исполняющего лица должно быть совершено определенное действие. Это может быть предоставление услуги, оплата долгов, проведение конкретных работ и многое другое.

Все обязательства относительны. У обязательственных отношений есть четкая направленность на определенных людей. В этом и состоит отличие от права собственности, в котором нет четкого указания субъектов, и вместо них присутствует лишь формулировка о «третьих лицах». Лица в вопросе обязательственных правоотношений могут быть единственными, а также выступать в роли группы людей. Как с одной, так и с двух сторон правоотношений часто находится целая группа субъектов.

Есть особые предпосылки, свидетельствующие о появлении правоотношений. Они бывают:

    договорными, то есть основаны на гражданско-правовом договоре;

    внедоговорными, проявляющимися при причинении вреда; другое название правоотношений данного типа – деликтные обязательства ГК РФ; в законодательстве данным обязательствам дано четкое определение.

Договорные и внедоговорные обязательства: в чем разница

Договорные обязательства – самая большая группа обязательства в ГК РФ. Это связано с тем, что в гражданском законодательстве есть место обширному кругу договоров, а, соответственно, обязанностей и прав. Понятие договорных обязательств включает в себя два типа. Виды договорных обязательств различаются между собой. Одни подразумевают передачу права на вещи, а другие связаны с оказанием услуг. Согласно правовой науке договорные обязательства могут быть:

1) Простыми и сложными; все зависит от объема обязанностей, которые есть у сторон, и прав.

2) Односторонними и двусторонними; в односторонних обязательствах сторона располагает либо правом, либо обязанностью; при двусторонних у лиц есть и права, и обязанности.

3) Пассивными множественными (когда есть несколько должников) или активными (при наличии нескольких кредиторов) и другими.

К договорным обязательствам относятся и другие виды соглашений. Эта отрасль очень многогранна. Возникновение договорного обязательства нового типа заставляет ее претерпевать изменения, расширяться и трансформироваться.

Внедоговорные обязательства в ГК РФ отличаются от первого типа тем, что их основу составляют четко определенные правонарушения. В связи с этим их и называют деликтными обязательствами в ГК.

Законодательством выделены причины, по которым возникают такие обязательства. Они могут быть вызваны:

  • необоснованным обогащением;
  • причинением вреда.

Если договорные обязательства не требуют их подтверждения госорганами, то в случае с внедоговорными обязательствами в гражданском праве факт правонарушения признают только компетентные органы. Обязательства такого вида не допускают смены лиц в правоотношении, так как они тесно переплетены с личностью участников. В этом и заключается отличие деликтных обязательств от договорных.

Что значит исполнение договорных обязательств

Главная цель, которую преследуют стороны при заключении договора – добиться правильного выполнения всех обязательств. За неправильное выполнение или отсутствие исполнения предусмотрена ответственность. При этом надлежащее – это исполнение договорных обязательств и законодательных требований в полном объеме.

Критерии надлежащего исполнения обязательства:

1. Стороны договорного обязательства. При выполнении обязательств убедитесь, что их принимает или кредитор, или лицо, уполномоченное делать это. В противном случае можно выполнить договорные обязательства ненадлежащей стороне, не исполнив его контрагенту. В качестве доказательства того, что лицо является надлежащей стороной, может выступать доверенность, которую выдал контрагент (к примеру, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо) сотруднику или другому человеку на принятие результата работы или товара. О человеке, уполномоченном принять исполнение, может быть сказано в договоре. Третий вариант – лицо, принимающее договорные обязательства, может быть уполномочено, ввиду своей должности, действовать от имени юрлица (например, гендиректора) без личного присутствия юрлица. Необходимо заранее просмотреть, нет ли в учредительных документах информации об ограничении полномочий того или иного специалиста на совершение определенного действия. Удостоверьтесь, что доверенное лицо имеет все полномочия для принятия обязательств.

Обратите внимание на несколько моментов, выраженных в нижеописанных тезисах.

– Обязательство в поль­зу третьего лица. Принимать договорное исполнение в этом случае может третье лицо либо его представитель. Должник, руководствуясь общим правилом, имеет право возложить договорные обязательства по исполнению на третье лицо. В этом случае кредитор должен принять эти обязательства третьего лица. Такие ситуации происходят, как правило, при выполнении договорных обязательств по поставке, перевозке, подряду. Возлагая исполнение на третье лицо, должник несет ответственность за поведение третьего лица перед кредитором так, словно сам выполняет эти действия. В некоторых случаях возлагать выполнение обязательств на третьих лиц нельзя, поскольку в ряде случаев важно, чтобы должник сам исполнил их. Обычно это касается оказания услуг. Если в интересах учреждения важно личное обеспечение исполнения договорных обязательств контрагентом, то стоит внести соответствующий пункт в договор.

– Стороной в договоре может выступать несколько лиц. Если обязательство, связанное с предпринимательством, располагает несколькими лицами на стороне или заемщика, или кредитора, то, согласно общему правилу, должник и кредитор имеют равные договорные обязательства, то есть солидарные. Обязательства такого рода означают, что у кредитора есть возможность требовать исполнение от всех должников вместе, а также от любого из них в отдельном порядке. При этом долг взыскивают как целиком, так и частично.

Важно, что в случае неполучения денежной суммы в нужном размере, кредитор имеет право потребовать оставшуюся часть у остальных должников. Когда один из должников выплачивает сумму в полном объеме, солидарные с ним лица освобождаются от выплат. Общее правило гласит: у должника есть право потребовать у других участников сделки возмещение, которое предполагает долю каждого. Размер его собственной доли при этом не учитывается.

Говоря о солидарности требования, следует подчеркнуть, что у любого из участников сделки есть право о предъявлении должнику требования в полном объеме. До тех пор, пока требование не предъявлено каким-либо кредитором, у должника есть возможность выполнять договорные обязательства так, как он считает нужным. Когда должник выполнил обязательство одному из кредиторов в полном объеме, исполнять его другим кредиторам не нужно. Кредитор, который получил от должника выполнение обязательств, должен отдать остальным кредиторам то, что им причитается, в одинаковых долях.

– Обязательство может являться долевым. В данном случае кредиторы хотят, чтобы должники выполняли обязательства в четко установленных долях. Если в договоре не прописаны иные условия, доли между всеми участниками сделки равны. Такой вариант более всех ценят должники, заключившие многосторонние договоры, так как при исполнении своей части доли они остаются свободными от обязанностей.

– Сторона в обязательстве может поменяться. Вариант допустим, к примеру, в случае, когда имеет место правопреемство при реорганизации юрлиц. Права и обязанности могут переходить к иному лицу, если был совершен перевод или продажа долга.

Для передачи права о требовании обязательств иному лицу согласие должника не требуется, если противоположная информация не указана в договоре или законе (часто бывает так, что должнику очень важна персона самого кредитора). При этом, уступая право требования, кредитор обязан в письменной форме сообщить должнику о том, что выплачивать задолженность или выполнять другие договорные обязательства он будет перед другим человеком. Должник не может самовольно перевести свой долг или обязательство на другого человека – требуется согласие кредитора.

Уступить требования или перевести долг по сделке, которая была совершена в обычной письменной форме или заверена нотариально, можно в письменном или нотариально заверенном виде. Законом установлен порядок, по которому передаются права участников той или иной зарегистрированной сделки.

2. Предмет исполнения. Предмет обязательства в данном случае – определенные товары или вещи, рабочая деятельность, услуги. Договор и законодательства устанавливают особые требования к предмету. Именно они определяют его с количественных и качественных сторон, устанавливают порядок выполнения действий. Для надлежащего исполнения обязательства должнику необходимо осуществить передачу предусмотренного предмета. Обязательство выполняется следующим образом: в отношении предмета совершаются определенные действия (передается имущество, ведется оказание услуг, выполняется работа) либо совершения не происходит.

3. Время исполнения. Если предусмотрен день выполнения/определенный временной отрезок, в который нужно уложиться, выполняя обязательство, следует предоставить исполнение в обозначенные даты. Если про срок выполнения ничего не сказано, и в документе нет условий, опираясь на которые, можно выявить данный период, исполнение подразумевается в адекватные сроки. Если в эти сроки выполнения не произошло, должнику нужно предъявить выполнение в течение семи дней с того момента, когда кредитор предъявил требование о выполнении.

Что касается досрочного исполнения обязательства в предпринимательской отрасли, то это можно осуществить, не нарушая норм законодательства и условий договора. В остальных ситуациях выполнение договорных обязательств раньше установленного срока выглядит как ненадлежащее.

4. Место исполнения обязательств. Его можно устанавливают с учетом формы обязательства. Согласно общим правилам, исполнение можно производить:

    По обязательствам о передаче недвижимости на той территории, где оно располагается.

    По иным обязательствам о передаче предпринимателем имущества в месте, где оно изготавливалось или хранилось в случае, если об этом месте на период появления обязательств кредитор не знал.

    По обязательствам о передаче имущества с перевозкой на территорию, где будет осуществлена сдача перевозчику, который выполнит доставку до кредитора.

    По денежным обязательствам на той территории, где живет кредитор в период появления обязательств; в случае, если кредитор юрлицо – на месте пребывания на период появления обязательства.

    По иным обязательствам на территории проживания должника; если в роли должника выступает юрлицо, то на той территории, где оно находится.

Если в договоре, нормативно-правовых актах или законе предусмотрены другие положения, вышеуказанные пункты не применяются.

5. Способы исполнения договорных обязательств. Выполнять их можно разными методами. Если в договоре или законодательстве сказано о наиболее предпочтительном способе, то исполнение иными путяами не будет считаться надлежащим. Приведем пример: если договором о перевозке грузов определен не только итоговый пункт, но и прописан весь маршрут, то доставлять груз по другому маршруту нельзя.

Исполнять обязательство можно одновременно либо частями. Кредитор имеет право не принимать выполнения частично (если противоположные условия не прописаны в договоре или законе).

Возможно ли изменение договорных обязательств

Договорные обязательства могут меняться с учетом перемены сторон договора и других составляющих (это могут быть способы обеспечения договорных обязательств, срок, предмет). Уровень ответственности часто снижается или увеличивается, одно обеспечительное обязательство часто заменяют другим. Стоит различать изменение обязательств и полное/частичное их прекращение. Изменение договорных обязательств не затрагивает их юридической сущности – она остается прежней. Изменению обычно подлежит предмет, путь выполнения, субъектный состав и другие подобные составляющие.

Когда обязательство прекращается и, например, заменяется другим, сохранения прежнего правоотношения не происходит. Определенная финансовая сумма, предназначенная для передачи, может быть заменена на определенную вещь.

Изменение обстоятельств может происходить на основании НПА, ФЗ, фактов, различных обстоятельств, зависящих и не зависящих от участников.

Так, обстоятельства меняются в зависимости от:

  • Соглашения сторон. Все действия участники договора способны производить, соблюдая императивные нормы закона;
  • Силы волеизъявления одного из участников. Согласно Гражданскому кодексу РФ, банк может менять размер процентов, которые уплачиваются до востребования по вкладам;
  • Решения суда, которое вынесено по требованию одного из участников;
  • «Автоматических» факторов. Согласно ГК РФ, денежный размер обязательства может увеличиться с учетом инфляции.

В соответствии с Гражданским Кодексом, если продавец не выполняет обязанность по передаче товара, свободного от прав иных лиц, покупателю, то тот может потребовать снизить стоимость продукции. У арендатора есть право требовать снижение платы за аренду, если обстоятельства, не зависящие от него, понизили состояние имущества, взятого в аренду, или условия его использования.

Когда происходит прекращение договорных обязанностей

При соблюдении всех условий и надлежащего исполнения обязательство прекращает свое существование. Ненадлежащее исполнение договорных обязательств обязывает должника выполнять условия соглашения и после того, как прошел период его действия. На должника могут быть наложены дополнительные меры имущественной ответственности. У сторон есть право прописать в договоре, что при выполнении мер ответственности за недолжное выполнение обязательство прекращает существование.

Договорные обязательства предприятия и частного лица прекращаются не только при выполнении. Соответствующие основания по прекращению обязательств приведены в одной из глав Гражданского Кодекса.

Основаниями, по которым определенные типы обязательств прекращаются, могут быть следующих типов:

1) Отступное. Здесь можно говорить о передаче имущества, уплате денежных средств, предоставлении исключительного права, предоставлении имущества вместо уплаты финансов и других факторов. Отступное основание помогает прекратить обязательство лишь частично и с согласия сторон. Именно участниками договора определяется срок, порядки, размеры предоставления отступного. В первоначальном договоре может содержаться информация об отступном. Так, к примеру, может быть определено, что в случае неисполнения обязательства о передаче товара поставщиком последний должен возместить контрагенту финансовые средства в размере суммы, равной цене на недоставленный товар.

2) Зачет. В этой ситуации зачет встречного однородного требования частично или полностью может прекратить существование обязательства. Таким требованием может быть, к примеру, требование уплатить денежные средства по нескольким договорам о купле-продаже. При этом в каких-то договорах предприниматель выступит в роли покупателя, в других как продавец. Если говорить о встречных однородных требованиях, то здесь, как правило, речь идет о требованиях по уплате денежных средств. Зачет производится с получения заявления от одной из сторон. Согласие другой стороны не является обязательным условием. В законодательстве и договоре часто прописана информация и о недопущении зачета.

3) Совпадение должника и кредитора в одном лице. Здесь подразумевают обычно присоединение, слияние и иные формы реорганизации юрлиц.

4) Новация. Обязательство может прекратиться, если стороны договорного обязательства обговорили его замену другим. При составлении нового договора нужно упомянуть о том, что, когда договорные обязательства возникают вновь, существовавшие до этого прекращаются. Если такой информации нет, вновь возникшие договорные обязательства действуют с уже существующими, не заменяя их.

5) Прощение долга. Прекращение обязательства часто происходит и тогда, когда кредиторы прощают должникам обязанности. Если в этой ситуации ущемлены права третьих лиц, связанных с имуществом кредитора, прощение обязательства недопустимо. Помимо этого, если договором обозначены двухсторонние обязательства, даже при прощении долга кредитор должен выполнить возложенные на него обязательства. Так, согласно договору о купле-продаже, у покупателя есть право освободить вторую сторону от передачи вещи. Однако это не значит, что он не должен выплачивать деньги продавцу.

6) Невозможность исполнения. Прекращение обязательства бывает связано с обстоятельствами, не зависящими от сторон, которые делают выполнение невозможным. Так бывает, если, например, в результате стихийного бедствия (пожар, авария, наводнение) произошла утрата имущества, которое подлежит передаче по договору. Если исполнить требования невозможно вследствие вины кредитора, требовать выполнения он не может. В иных случаях требования продолжают действовать.

7) Акт государственного органа. Если госорган издал акт с информацией, влияющей на невозможность исполнения обязательства в полном объеме или частично, весь процесс должен прекратиться или полностью, или, соответственно, частично.

8) Смерть гражданина, ликвидация юридического лица. Прекращение наступает, если умер один из должников, а исполнение нельзя произвести без его участия либо обязательство прямо связано с его персоной. Обязательство может прекратить существование при ликвидации юрлица (кредитора или должника). В качестве исключения можно привести случаи, при которых закон или другие правовые акты перекладывают обязательство на другого человека.

9) Исполнение солидарной обязанности. Если должник исполняет солидарную обязанность, наступает прекращение обязательств других солидарных участников сделки.

10) Прекращение предпринимательской деятельности. Если индивидуальный предприниматель, в соответствии с установленным порядком, прекратил деятельность и при этом застраховал возможные риски, связанные с ней, договор страхования прекращает существование.

11) Признание индивидуального предпринимателя банкротом. Договор комиссии прекращает существование и в том случае, если предприниматель признается банкротом. Если индивидуальный предприниматель принял участие в договоре товарищества, договор может прекратиться. Важно, чтобы при этом не было информации, что договор в отношениях других лиц сохраняется.

Какая предусмотрена ответственность за нарушение договорных обязательств

Возмещение убытков. В соответствии с Гражданском Кодексом, у должника есть обязательство по возмещению убытков кредитору, которые причинены вследствие ненадлежащего исполнения или невыполнения обязательств. При этом термин «убытки» следует различать с понятиями вреда и ущерба. Последние, как правило, употребляются для того, чтобы обозначить условия гражданско-правовой ответственности или правонарушения, а также в процессе анализа правоотношений, связанных с деликтными обязательствами, при этом ущерб одним из элементов убытка. Понятие «вред» рассматривается в области деликтных обязательств.

В Гражданском Кодексе сказано о принципе, по которому полностью возмещаются убытки. Согласно данному принципу человек, чьи права нарушены, имеет право выступать с требованием о полном возмещении убытков, если в законе или договоре нет информации о возмещении в малом количестве. Убытки в данном контексте – это расходы, которые понес человек, чьи права оказались нарушенными, на возмещение собственного ущерба, а также те финансовые средства, которые он мог бы получить при обычном гражданском обороте. Речь идет об упущенной выгоде.

Возмещение убытков необходимо для того, чтобы имущество, которым располагает должник, могло приобрести то состояние, которое он бы получил в случае выполнения должником своих обязательств. Для реализации поставленной задачи кредитору может быть возмещен как реальный ущерб, который повлек за собой невыполнение договорных обязательств, так и упущенная выгода.

Возмещение должно носить разумный характер. Кредитору не полагается лишних финансовых средств или иных вещей, которые превышают допустимые нормы. Благодаря такой мере нарушенные права можно быстро восстановить. Решать вопрос следует способами, которые требуется, чтобы определить размер ущерба. Именно в Гражданском Кодексе прописаны нормы, которые регламентируют, в каком размере должны быть выплачены неустойки, как соотносятся убытки и проценты за использование чужих финансовых средств, а также стоимость работы, товаров и услуг. Эти услуги используются для того, чтобы осуществлять регулирование договорных обязательств, рассчитывать убытки, привязывая их ко времени и месту исполнения обязательств. Чтобы подтвердить тот факт, что расходы в обозначенном размере действительно необходимы, следует составить смету затрат – тех, что пойдут на выполнение работ, предоставление услуг, коррекцию недостатков.

Взыскание (уплата) неустойки. Пени, штраф или неустойка – эффективный способ обеспечить договорные обязательства. Смысл взыскания неустойки заключается в том, что при невыполнении или исполнении обязательств в ненадлежащем виде кредитор, согласно договору или закону, должен выплатить определенную денежную сумму. В Гражданском Кодексе сведения о штрафе содержатся только в главе №23, в которой речь идет об обеспечении выполнения обязательств, а также в главе №25 об ответственности за нарушение договорных обязательств. Неустойку можно считать одной из форм гражданско-правовой ответственности. В пользу этого есть ряд доводов:

    Взыскание неустойки производится только в связи с соответствующим решением суда. Также неустойку может добровольно уплачивать должник, если договорные обязательства были не выполнены либо исполнены в ненадлежащем виде;

    Неустойка обязует должника, который нарушил обязательства, дополнительно возмещать потери, связанные с имуществом.

Общая черта неустойки и убытков заключается в том, что применены они могут быть в случае, если есть условия, которые могут повлечь за собой гражданско-правовую ответственность. В соответствии со статьей 330 Гражданского Кодекса РФ, кредитор не может требовать выплаты неустойки, если на должнике не лежит ответственность за выполнение обязательств в неугодном виде.

В обязанности лица, нарушившего договорные обязательства, входит выплата неустойки согласно государственному принуждению. Существует множество методов по взысканию неустоек и судебной защите прав граждан.

Статья 394 Гражданского Кодекса РФ говорит о том, что в тех случаях, когда договор, закон или иной документ предусмотрел неустойку за невыполнение договорных обязательств, выплаты должны производиться в соответствии с нормами и требованиями законодательства.

Общее правило, которое определяет соотношение убытков и неустойки, гласит, что возмещение убытков касается части, которая не была покрыта неустойкой. Она именуется зачетной неустойкой. В законе или договоре бывает установлено отношение между убытками и неустойкой другого типа. Варианты данного соотношения бывают следующими:

    Допустимо взыскание исключительно неустойки, а не убытков (речь идет об исключительной неустойке);

    Взыскание убытков может производиться в полном объеме поверх основной суммы (здесь имеется в виду штраф за нарушение договорных обязательств);

    Может быть выполнено взыскание либо убытков, либо неустойки – на усмотрение кредитора (речь идет об альтернативной неустойке).

Взыскание убытков происходит только в том случае, если имело место реальное причинение ущерба. Размер убытков определяется только после совершения нарушения, так убытки являются неопределенной величиной. Вместе с тем, размер величины четко зафиксирован, установлен заблаговременно, и участники обязательств осведомлены о нем.

Проценты по денежному обязательству. В Гражданском Кодексе есть статья 395, где рассматриваются вопросы ответственности за неисполнение договорных обязательств денежного характера. При определении правовой природы процентов по обязательствам можно сказать о следующих моментах:

    Должник обязан выплатить процент за использование чужих финансовых средств в любом случае: при уклонении от возврата, неправомерном удержании, неосновательном сбережении посредством иного лица или их получении.

    Определить процент за использование чужих средств помогает учетная ставка банковского процента, действующая либо по месту пребывания кредитора (речь идет о юридических лицах), или по месту жительства (о гражданах). В данный момент, согласно Указу Банка России от 13.09.2012 № 2873-У «О размере ставки рефинансирования Банка России», размер единой ставки рефинансирования ЦБ составляет 11% годовых.

    Временной отрезок, на протяжении которого ведется начисление процентов за использование чужих финансовых средств, завершается днем, когда сумма долга в полном объеме выплачена кредитору, если в законе, правовом акте или договоре нет информации о более коротком сроке.

Если взыскать проценты можно в соответствии с судебным решением, начисление процентов за использование чужих средств должно производиться и за тот временной отрезок, когда суд вынес соответствующее решение до момента его осуществления.

Условия гражданско-правовой ответственности. Единственное и общее основание для гражданско-правовой ответственности – ситуация, в которой нарушены личные неимущественные и имущественные гражданские права лиц. Данная отрасль направлена на определение ответственности одних участников сделок перед другими, нарушителей перед потерпевшими. Главная задача – восстановить нарушенные права. Ответственность за правонарушение устанавливается в соответствии с размером нанесенных убытков или вреда.

При нарушении прав субъекта в гражданских правоотношениях обязательным является восстановление прав и, если требуется, с применением норм, предусмотренных гражданско-правовой ответственностью.

Говоря о гражданах, чьи права были нарушены, а также лицах, нарушивших эти права, следует помнить об общих требованиях, которые, согласно законодательству, нужно соблюдать, чтобы применить гражданско-правовую ответственность.

Условия для применения ответственности – это:

  • Противоправные действия, повлекшие за собой нарушение прав граждан;
  • Наличие ущерба, вреда, убытков;
  • Прямая связь причинного характера между вредом, ущербом и нарушением прав;
  • Вина лица, нарушившего права.

Противоправностью поведения называют нарушение правовых норм применением определенных действий или, напротив, бездействия. Противоправность является необходимым условием для гражданско-правовой ответственности.

Причинной связью называют условие ответственности, при котором противоправные действия должника стали причиной негативных последствий нарушения договоренности.

Вредом или убытками именуют негативные последствия имущественного характера, вызванные несоответствующим законодательству или договору поведением.

Вина нарушителя является психическим отношением лица к тем действиям, которые он выполняет, и их следствию. Выделяют грубую и простую небрежность, а также умысел – все это формы, в которых может проявляться вина. Умысел – это намеренные действия или бездействие должника, которые ведут к тому, что договорные обязательства ГК РФ не выполняются либо выполняются в ненадлежащем виде. Небрежность заключается в том, что при выполнении обязательств должник не проявляет должной заботы, которой требуют условия договора. Грубой небрежностью называют состояние, при котором должник не принимает заботы по отношению к своим обязательствам и избегает минимальных мер для обеспечения их должного выполнения.

Ответственность с множественностью лиц. Говоря об основаниях, можно сказать о договорной и внедоговорной ответственности. Первый тип – это санкция, которая возлагается на человека вследствие нарушения обязательств, прописанных в договоре. Второй тип ответственности проявляется в случае, если штрафные санкции применяют к человеку, нарушившему права, но при этом не связанному с потерпевшим лицом договорными отношениями.

По характеру распределения ответственности можно выделить:

    Долевую, при которой каждый должник ответственен в доле, четко прописанной в договоре;

    Солидарную, предусмотренную в договоре или законе. При такой форме у кредитора есть возможность наложить как полную, так и частичную ответственность на любого должника;

    Субсидиарную, возникающую, если выполнение договорных обязательств возложено на двух лиц – основного должника и субсидиарного, то есть, дополнительного. Последний, стоит отметить, является ответственным перед кредитором, как и основной.

Стоит отличать от субсидиарной ответственность, которую несет должник за действия иных лиц. Она возникает тогда, когда должник перекладывает выполнение договорных обязательств на третьи лица. При этом, данное лицо не имеет связи с кредитором, согласно гражданскому правоотношению, в отличие от ситуации с субсидиарной ответственностью. В связи с этим, у кредитора есть возможность предъявлять требования и непосредственно к должнику, и к иному лицу, не исполнившему договорные обязательства в целом, либо выполнившему их неверно. Согласно Гражданскому Кодексу, должник ответственен перед кредитором за то, что третье лицо выполнило обязательство недостаточно хорошо или не выполнило вовсе.

Кто в компании отвечает за контроль выполнения договорных обязательств

Договорные обязательства являются предметом, который контролируется или юридическими службами, или особыми договорными правовыми секторами, которые создаются в их составе. Службы или иные структуры должны подготавливать проект приказа по организации деятельности по договорам, сотрудничать с комиссией, которая занимается исполнениями договоров, составлять текст документации и проверять его, руководствуясь нормами действующего законодательства. Среди других обязанностей службы, ответственной за контроль выполнения договорных обязательств, выделяют:

    Подготовку и предоставление договора и заключения по его проекту, где могут содержаться предложения по оптимизации документа в случае его несоответствия законодательству;

    Составление и направление руководящим лицам компании справки, в которых содержатся сведения о неверно оформленном договоре;

    Контроль над тем, чтобы принятые к исполнению заказы, заключенные договоры были учтены другой стороной;

    Определение формы, в которой определяются договорные отношения; в процессе принимают участие все структурные подразделения;

    Составление исков об уклонении другой стороны от заключения договорных отношений с последующей передачей в арбитражный суд;

    Визирование документации, контроль над подготовкой и заключением договоров хозяйственного значения с компаниями, работающими в стране, а также за ее пределами.

При договорной работе в обязанности юридической службы входит обеспечение договорных обязательств и законодательных требований. Служба принимает участие в заключении договоров при разработке и утверждении актов, регламентирующих договорную работу в компаниях, организациях, на предприятиях. В договорах четко распределены договорные обязательства в организации, а также прописан уровень ответственности при несоблюдении.

Не стоит забывать и о юридическом сопровождении договоров. Для этого сегодня существуют различные правовые средства.

В обязанности юридической службы входит организация работы или участие в деятельности, направленной на предъявление претензий лицам, которые нарушили договорные обязательства. О предъявлении претензий сказано в договоре, либо это определено законодательно. Если разрешить спор посредством предъявления претензий не получается, у юридической службы есть право предъявить иск в органы правопорядка.

В локальном акте, где прописаны организационные вопросы по договорной работе, есть информация о регламентации деятельности лиц, занимающих те или иные должности, а также организациях, учреждениях и предприятиях. Совершая крупные сделки, необходимо учитывать мнение, выдвинутое советом директоров или иных органов, контролирующих совершение сделок.

Локальный акт, где на законодательном уровне предусмотрена госрегистрация договора, должен содержать в себе сведения о должностном лице или подразделении, которое обязано собирать и подготавливать все необходимые материалы для процесса. Чтобы скоординировать деятельность подразделений, работающих в рамках одной компании или предприятия, нужно утвердить положение, где прописана организация работы такого плана.

Чтобы обеспечить достижение цели и получить, в конечном итоге, качественный продукт, а также оптимизировать налогообложение, юрслужбам стоит обратить внимание на то, что у контрагентов должны быть соответствующие лицензии, сертификаты качества или государственные аккредитации. Именно эти документы дают право осуществлять деятельность определенного рода. Рассматривая вопросы организации договорной деятельности в компаниях, обратите внимание: все структурные подразделения отвечают за соблюдение договорных обязательств.

Определить эти и другие составляющие можно, приняв соответствующее положение о договорной деятельности компании.

1. Договор и сфера его применения. Договор - центральный и важнейший институт гражданского права, который используется во всех сферах предпринимательства и обслуживает разнообразные имущественные и личные потребности граждан. Действующее гражданское законодательство, отражая процесс заключения и исполнения договора, употребляет термин «договор» в трех значениях: как основание возникновения договорных обязательств (договор - сделка), как возникшие из договора обязательства его участников (договор - обязательство) и как письменное выражение соглашения сторон (договор - документ). В настоящей главе договор рассматривается преимущественно в первом его значении.

Договор как сделка - это соглашение двух или более сторон, направленное на установление гражданских прав и обязанностей или их изменение и прекращение (ст. 420 ГК). Отсюда следует, что участниками договора могут быть только субъекты гражданского права, наделенные дееспособностью и выражающие свою волю, а сам договор предполагает свободу и самостоятельность его сторон. Там, где такой свободы нет, договор возможен, однако, его эффективность резко снижается.

Широкое применение и возможности договора обусловлены тем, что как правовая форма он соответствует характеру регулируемых гражданским правом имущественных отношений рынка, когда необходимы самостоятельность и инициатива участников экономического оборота и, следовательно, определенная свобода (диспозитивность) правового регулирования. Эти основополагающие начала договорного права в условиях рыночной экономики закреплены в ст. 421 ГК «Свобода договора» (подробно далее).

Юридические преимущества договорной формы взаимоотношений проявляются в ее универсальности, простоте и гибкости. Договор может быть заключен в любой форме, причем и между отсутствующими контрагентами (путем переписки) или через представителя. Первоначальные условия договора могут быть в дальнейшем изменены и дополнены сторонами, их права могут быть установлены в интересах

третьих лиц, которые в заключении договора не участвовали, или уступлены затем третьим лицам. Все это делает договор незаменимым инструментом рынка.

Функции гражданско-правового договора характеризуются в литературе с известными различиями, однако большинство авторов отмечают следующие основные задачи (функции) договора.

Во-первых, договор является формой установления хозяйственных связей между участниками экономического оборота и основанием возникновения их взаимных обязанностей и прав. Договор наполняет эти связи конкретным содержанием, должен обеспечивать их практическую реализацию и ответственность за исполнение принятых обязательств.

Во-вторых, договор позволяет его участникам определить и согласовать их взаимные права и обязанности с учетом как потребностей рынка, так и индивидуальных запросов и возможностей каждого из контрагентов. Эта функция договора представляется особо важной, ибо она обеспечивает обслуживание договором общественных нужд и потребностей. Практическое осуществление этой функции договора предполагает наличие необходимой свободы (диспозитивности) в законодательной регламентации условий договора и предоставление его участникам права самостоятельно определять условия договора в рамках общих предписаний закона.

В-третьих, заключение договора создает для сторон важные правовые гарантии. Это выражается в том, что договор подлежит обязательному исполнению (ст. 425 ГК), одностороннее изменение его условий допускается только в определенных случаях и лишь по решению суда (ст. 450 ГК), а нарушение принятых по договору обязательств влечет обязанность возместить причиненные этим убытки (ст. 15, 393 ГК). Стороны могут предусмотреть в договоре и другие правовые средства обеспечения его исполнения: условие о неустойке, поручительство, гарантию и др. Сопутствующий договору механизм имущественной ответственности дополняется правом расторгнуть договор при его существенном нарушении контрагентом (ст. 450 ГК).

Договор применяется не только в сфере имущественных отношений, основанных на использовании товарно-денежных категорий (такие договоры именуются товарными), но также для регламентации организационных отношений, когда договор направлен преимущественно на формирование последующих имущественных связей участников договора или их нижестоящих структур и определение основных условий таких связей (так называемые организационные или рамочные договоры).

2. Законодательное регулирование договора. Учитывая важное значение договора, новый ГК, в отличие от ранее действовавшего ГК 1964, посвящает ему специальный подраздел (гл. 27, 28 и 29), содержащий общие положения о договоре и насчитывающий более 30 статей (ст. 420-453). К договору применяются также общие нормы ГК о сделках и обязательствах, если они не изменены специальными нормами о договоре (пп. 2 и 3 ст. 420 ГК). Большинство норм этих разделов ГК имеют диспозитивный характер, что отражает требования рыночной экономики.

Общие положения части первой ГК о договоре дополняются обширным законодательством о различных видах договоров: нормами части второй ГК и специальным законодательством об отдельных договорах (розничной купле-продаже, поставке для государственных нужд, подряде, транспортных договорах, кредитовании и др.). Для договоров граждан особое значение имеет Закон о защите прав потребителей, который дает физическим лицам повышенную правовую защиту. Авторские и лицензионные договоры являются предметом законодательства РФ об интеллектуальной собственности.

Договор должен соответствовать правовым нормам, действующим в момент его заключения. Последующие изменения законодательства влияют на условия состоявшегося договора только в том случае, когда в законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров (ст. 422 ГК). Такие случаи придания правовым нормам обратной силы в действующем законодательстве крайне редки.

В рыночной экономике широкое распространение и применение получают примерные (типовые) условия договоров, которые разрабатываются и публикуются ассоциациями предпринимателей и крупными фирмами-монополистами применительно к отдельным группам договоров (купли-продажи, аренды, строительного подряда, перевозкам). Примерные условия договора могут иметь разную форму и излагаться в виде текста договора (его проформы) или перечня его общих условий, к которым отсылает заключаемый сторонами договор, а также в виде редакции его отдельных условий.

В п. 1 ст. 427 ГК сказано, что условия примерного договора применяются к заключенному договору только при наличии в нем прямой отсылки к таким условиям. Однако согласно п. 2 этой же статьи при отсутствии такого рода отсылки примерные условия применяются к отношениям сторон в качестве обычаев делового оборота, если они отвечают требованиям ст. 5 и п. 5 ст. 421 ГК, дающим понятие обычая.

3. Свобода договора. Присущие договору правовые качества и преимущества могут быть в полной мере использованы только в условиях свободы договора. ГК называет свободу договора в числе основных начал гражданского законодательства (п. 1 ст. 1) и определяет содержание и общие рамки этого важного правового начала (ст. 421).

Граждане и юридические лица свободны в заключении договора, и понуждение его заключить допускается только в случаях, предусмотренных ГК и иными законами или добровольно принятым обязательством. Таким образом, понуждение к договору может вводиться только законами и не должно устанавливаться актами Правительства РФ, а тем более - министерств и агентств.

Свобода договора означает, что стороны самостоятельно определяют своих партнеров с учетом имеющейся информации об их профессиональности, надежности и предлагаемых ими условиях. Нет правовых препятствий для заключения договоров с иностранными фирмами и гражданами, действующими на территории Российской Федерации с соблюдением установленного порядка. Однако условия таких договоров могут иметь особенности в отношении расчетов и ответственности иностранного партнера. Эти особенности изучаются в курсах международного частного права.

ГК заметно расширил перечень регулируемых договоров по сравнению с ранее действовавшим законодательством. При этом субъекты гражданского права могут заключать как предусмотренные, так и не предусмотренные законодательством договоры. Возможны соглашения, содержащие элементы договоров разного рода, так называемые смешанные договоры, и они получили в современных условиях заметное распространение.

Наконец, и это наиболее важное проявление свободы договора, стороны вправе определять условия заключаемого договора по собственному усмотрению с учетом, естественно, реального состояния рынка и своих хозяйственных и финансовых потребностей и возможностей. Стороны определяют также порядок заключения договора: самостоятельно, через представителя, на конкурсной основе и т. д.

Однако свобода договора не означает полную самостоятельность сторон при его заключении и определении его условий. Действующее законодательство содержит немалое число императивных норм, обязательных для граждан и юридических лиц при совершении ими договоров и выработке их условий. Установление таких норм отражает общегосударственные интересы, особенность отдельных групп договоров и необходимость защиты прав других участников имущественного оборота.

Общегосударственные (публичные) интересы требуют соблюдения общественной безопасности (ограничение торговли оружием, наркотиками и т. д.), норм санитарной и пожарной безопасности, а также предписаний, направленных на охрану природы и окружающей среды. Такого рода ограничительное регулирование устанавливается нормами административного, а не гражданского права.

В некоторых сферах имущественного оборота обязательно строгое соблюдение технических норм и правил как условие заключения и исполнения договоров (транспорт, энергоснабжение всех видов, связь), а также единообразие условий заключаемых договоров, обеспечивающее нормальное осуществление массовых технологических операций. В этих случаях вводятся императивные нормы как административного, так и гражданского права.

Обязательное заключение договора введено для предпринимателей, осуществляющих коммерческую деятельность в рамках публичных договоров, когда продажа товаров или оказание услуг должны производиться каждому обратившемуся лицу. Круг таких предпринимателей достаточно широк (ст. 426 ГК). Это традиционная норма рыночного законодательства, особенно на первом этапе его становления.

Наконец, определенные рамки для свободы договора установлены законодательством об ограничении монополистической деятельности и защите конкуренции. Действующие в этой области законы требуют согласования некоторых сделок с антимонопольными органами и разрешают им принимать акты, обязывающие предпринимателей-монополистов заключать договор. По существу, в этих случаях речь идет не об ограничении свободы договора, а об установлении разумных и справедливых правил добросовестной конкуренции на рынке, которые в интересах его развития и самих выступающих на рынке субъектов гражданского права.

Обязательность заключения договоров может устанавливаться для государственных и муниципальных казенных предприятий их собственниками. В силу ст. 20 Закона о государственных и муниципальных унитарных предприятиях его собственник вправе доводить до предприятия обязательные для исполнения заказы на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд. Это необходимая реализация широких прав собственника, которые должны за ним сохраняться в силу природы собственности и необходимости ее защиты.

Специфика гражданского права такова, что вступающие в данную плоскость правоотношений субъекты рано или поздно принимают на себя определенные обязательства. В выделяют несколько их видов, подробное рассмотрение которых будет представлено в данной статье. Итак, что же собой представляет обязательство?

Характерные черты и в гражданском праве .

Самое просто определение обязательства гласит, что оно представляет собой особое правоотношение, в котором первая сторона имеет право, а вторая - обязательство по его исполнению. Но данное понятие слишком упрощено. Более полно можно определить сущность обязательства в гражданском праве при помощи его признаков.

Первой чертой данного правоотношения является имущественная характеристика. Заключается она в том, что предметом выступают исключительно (владение, распоряжение, пользование или их симбиоз). Они могут пребывать как в динамическом состоянии (переходить от одного лица к другому), так и в статике (фиксирование права).

Вторая черта обязательства заключается в том, что для его реализации необходимо действие - выполнение определенного акта исполняющей стороной. Это может быть выполнение работ, выплата долга и т.п.

Третьей чертой выступает относительность обязательства. Заключается она в том, что рассматриваемое обязательное правоотношение всегда направлено на строго определенных лиц, что собственно и отличает его от права собственности, где лица могут и не быть четко определены, а указаны расплывчатой фразой «третьи лица». Стоит помнить, что стороны в обязательственном правоотношении могут выступать как единолично, так и в групповом составе. При этом множественность лиц доступна как с обеих сторон, так и с одной.

Причины возникновения обязательств разнообразны и в зависимости от них выделяют особые виды:

1. договорные - базируются на основании гражданско-правового договора;

2. внедоговорные - к ним относятся те, основанием для появления которых стало причинение вреда. Их определяют так же, как деликтные обязательства в В законодательстве, как правило, четко оговаривается причина их появления.

Договорные обязательства в гражданском праве .

Являются большей группой обязательств. Связано данное обстоятельство с тем, что устанавливает широкий круг договоров, а, следовательно, прав и обязанностей, вытекающих из них. Все договорные обязательства делятся на две большие категории - по передаче прав на вещь и по оказанию услуг. Однако правовой наукой выделяются и иные виды:

Простые и сложные - в зависимости от количества прав и обязанностей, возложенные на стороны;

Односторонние и двусторонние - в первом случае сторона имеет только право или обязанность, а во втором - стороны располагают как правами, так и обязанностями;

Обязательства с пассивной множественностью (несколько должников) или активной (несколько кредиторов); и иные.

Договорные обязательства многогранны, и с появлением нового они трансформируются и расширяются.

Внедоговорные обязательства в гражданском праве .

В отличие от первого вида, данный тип обязательств базируется на строго определенных деликтах (правонарушениях). Отсюда и их название «деликтные обязательства в гражданском праве».

На данный период времени и законодательство выделяют две причины возникновения подобных обязательств:

1. необоснованное обогащение;

2. причинение вреда.

Если в случае с договорными обязательствами их подтверждение государственными органами не требуется, то внедоговорные обязательства в гражданском праве возникают только при признании факта правонарушения строго определенным компетентным органом. Данный вид обязательств подразумевает невозможность перемены лиц в правоотношении, т.к. оно тесно связано с личностью сторон. Это положение отличает деликтные обязательства от договорных.

Исследовав представленные характеристики, можно сделать вывод, что обязательство в гражданском праве представляет собой особое правоотношение, в котором всегда участвуют 2 стороны (должник и кредитор) и которое всегда возникает в силу оговоренных в законодательстве обстоятельств .

Договорные обязательства

По основаниям возникновения и особенностям правового регулирования обязательства подразделяются на две основные группы: договорные и внедоговорные обязательства. Особенно многочисленна по составу группа договорных обязательств. Договорные обязательства обеспечивают правовое оформление нормальных экономических отношений во всœех сферах жизни нашего общества.

Группу договоров, направленных на передачу имущества в собственность (хозяйственное ведение или оперативное управление), составляют: договоры купли-продажи, поставки, контрактации, мены, займа, дарения, ренты. Общим признаком для всœех договоров данной группы является то, что имущество в результате любого из них переходит к приобретателю в постоянное, не ограниченное сроком обладание на базе вещного права, дающего приобретателю самый широкий круг правомочий. Большинство из них являются возмездными, ᴛ.ᴇ. приобретатель, получая имущество, обязан и сам сделать встречное имущественное представление своему контрагенту (к примеру, по договору купли-продажи покупатель платит продавцу определœенную денежную сумму, по договору мены получивший имущество в обмен на него передает контрагенту свое имущество). Договор дарения и беспроцентный заем являются безвозмездными.

Исключительно широка сфера применения названных договоров. Ими оформляются: розничная и оптовая торговля, внешнеторговый оборот, сделки на товарных и фондовых биржах, аукционах и конкурсах, поставки материальных ценностей и взаимоотношения между производителями и заготовителями сельскохозяйственной продукции, продажа, обмен и дарение приватизированных квартир и т.д.

Правовое регулирование отношений, оформляемых договорами этой группы, осуществляется наряду с Гражданским кодексом РФ также многочисленными специальными законодательными актами. К ним относятся, к примеру, законы ʼʼО защите прав потребителœейʼʼ от 7 февраля 1992 ᴦ. (в ред. от 9 января 1996 ᴦ.)*, ʼʼО поставках продукции и товаров для государственных нуждʼʼ от 13 декабря 1994 ᴦ.**, ʼʼО товарных биржах и биржевой торговлеʼʼ от 20 февраля 1992 ᴦ.*** и др.

*СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 140; 1999. № 51. Ст. 6287.

**СЗ РФ. 1994. № 34. Ст. 3540.

***ВВС. 1992. № 18. Ст. 961; 1993. № 22. Ст. 790; СЗ РФ. 1995. № 26. Ст. 2397.

В группу договоров, имеющих целью передачу имущества во временное пользование, входят: договоры имущественного найма (аренды), найма жилого помещения, безвозмездного пользования имуществом. По любому из них имущество переходит к получателю во владение и пользование, причем не навсœегда, а на определœенный срок, по истечении которого имущество возвращается собственнику. Договоры этой группы обеспечивают правовое оформление важной области имущественных отношений субъектов гражданского права. Об этом свидетельствует краткий перечень разновидностей договоров: договоры аренды предприятий, аренды транспортных средств, договоры проката͵ договоры лизинга (аренда с правом выкупа арендуемого имущества в сочетании с кредитованием арендатора), договоры аренды зданий и сооружений.

Договор найма жилого помещения (коммерческий наем) представляет собой соглашение, по которому наймодатель предоставляет нанимателю жилое помещение за договорную плату во временное пользование, а наниматель обязуется использовать его в соответствии с договором и своевременно вносить плату, включая оплату коммунальных услуᴦ. Наймодателями в таких договорах выступают собственники жилых помещений (граждане, приватизировавшие квартиры, собственники жилых домов, юридические лица и др.), нанимателями – граждане. Здесь не выдаются ордера на жилое помещение, стороны свободно определяют условия договора, размеры платы. В этом заключается основное отличие от договоров социального найма жилых помещений. Последние, несмотря на широко развернувшийся процесс приватизации жилья, до сих пор являются основной правовой формой пользования гражданами жилыми помещениями (в Москве, к примеру, в настоящее время около половины жилищного фонда находится в пользовании граждан по договорам социального найма жилого помещения).

По договору социального найма жилого помещения наймодатель предоставляет в пользование нанимателю и членам его семьи пригодное для постоянного проживания жилое помещение, как правило, в виде отдельной квартиры, в пределах нормы жилой площади, а наниматель обязуется использовать это жилое помещение по назначению, своевременно вносить плату за пользование им и за коммунальные услуги. Отношения сторон здесь строго регламентированы. В законе определœены критерии установления нуждаемости граждан в жилье, порядок учета нуждающихся в улучшении условий. Решение о предоставлении жилья очередникам оформляется выдачей ордера.

В числе наиболее важных нормативных актов, регулирующих отношения, охватываемые данной группой договоров, наряду с Гражданским кодексом следует назвать: Жилищный кодекс РСФСР, Закон РФ ʼʼОб основах федеральной жилищной политикиʼʼ от 24 декабря 1992 ᴦ.*, Указ Президента РФ ʼʼО регулировании арендных отношений и приватизации государственных и муниципальных предприятий, сданных в арендуʼʼ от 14 октября 1992 ᴦ.**

* ВВС. 1993. № 3. Ст. 99; СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 147; 1997. № 17. Ст. 1913; 1999. № 25. Ст. 3042; № 28. Ст. 3485.

**ВВС. 1992. № 43. Ст. 2429.

В специальную группу объединяютсядоговоры, которые регулируют выполнение работ. Это договоры подряда, подряда строительного и бытового, договоры на производство проектных и изыскательских работ и договоры на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Их правовая природа наиболее ясно выявляется в общем определœении договора подряда, содержащемся в ст. 702 ГК. По договору подряда подрядчик обязуется выполнить определœенную работу по заданию заказчика с использованием его или своих материалов, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее. Специфика правового регулирования других подрядных договоров определяется особенностями их предмета. Так, предметом договора строительного подряда является осуществление строительства, капитального ремонта͵ реконструкции предприятий, зданий, сооружений и иных работ, неразрывно связанных с местом нахождения объекта. Отсюда особенности в организации договорных связей (генеральный подрядчик привлекает для осуществления работ субподрядчиков), в порядке приемки и сдачи работ и др.
Размещено на реф.рф
Среди специальных нормативных актов, регулирующих отношения по выполнению работ, назовем Закон ʼʼОб инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложенийʼʼ от 25 февраля 1999 ᴦ.*, упоминавшийся выше Закон РФ ʼʼО защите прав потребителœейʼʼ, Правила бытового обслуживания населœения в Российской Федерации от 15 августа 1997 ᴦ.**

* СЗ РФ. 1999. № 9. Ст. 1096.

** СЗ РФ. 1997. № 34. Ст. 3979.

Большую группу составляютдоговоры, направленные на оказание услуᴦ. Услуги могут выражаться в совершении как фактических действий (к примеру, перевозка грузов, обеспечение хранения имущества), так и юридических (к примеру, заключение сделок одним лицом по поручению другого).

Важное значение в этой группе договоров принадлежит договору перевозки грузов, в соответствии с которым перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителœем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а получатель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату. Также за плату, но на базе договоров перевозки пассажиров осуществляется доставка пассажиров и их багажа в пункты назначения. Условия перевозок грузов, пассажиров и багажа, ответственность сторон в случаях нарушения обязательств определяются транспортными уставами и кодексами. Сегодня действуют: Воздушный кодекс РФ от 19 марта 1997 ᴦ.*, Транспортный устав желœезных дорог РФ от 8 января 1998 ᴦ.**, Кодекс торгового мореплавания РФ от 30 апреля 1999 ᴦ.***, Устав внутреннего водного транспорта СССР 1955 ᴦ. и Устав автомобильного транспорта РСФСР 1969 ᴦ.

* СЗ РФ. 1997. № 12. Ст. 1383.

** СЗ РФ. 1998. № 2. Ст. 218.

*** СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2206.

В имущественных взаимоотношениях при совершении юридических действий нередко возникает крайне важно сть в содействии третьих лиц. Такими лицами являются работники предприятий, выступающие от их имени по доверенностям этих предприятий, брокеры товарных и фондовых бирж, патентные поверенные, страховые брокеры и страховые агенты, внешнеэкономические организации, заключающие внешнеторговые сделки по поручению предприятий и граждан-предпринимателœей, и др.
Размещено на реф.рф
Взаимоотношения сторон в этих случаях оформляются договорами поручения или договорами комиссии. Подоговору поручения поверенный обязуется совершить от имени и за счёт доверителя определœенные юридические действия, а доверитель обязан уплатить поверенному вознаграждение, в случае если это предусмотрено законодательством или договором. Несколько отличается правовое положение сторон при заключениидоговора комиссии, по которому комиссионер обязуется по поручению комитента за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени за счёт комитента (ст. 971, 990 ГК).

Договоры хранения заключают граждане и юридические организации. Хранителями обычно выступают организации, осуществляющие деятельность по хранению передаваемого им имущества на профессиональной базе (товарные склады, холодильники, элеваторы, камеры хранения, ломбарды и др.). Граждане бывают хранителями в договорах бытового хранения. Гражданский кодекс РФ следующим образом определяет договор хранения: по договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить имущество, переданное ей другой стороной, и возвратить это имущество в сохранности (ст. 886).

В условиях рыночной экономики возрастает значение договоров в сфере страхования и расчетно-кредитных отношений. Страхование представляет собой отношения по защите имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении определœенных событий (страховых случаев) за счёт денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов. Страховые правоотношения возникают в большинстве случаев из договоров страхования.По договору страхования имущества или связанного с ним имущественного интереса страховщик обязуется за обусловленную плату (страховая премия) при наступлении указанного в договоре события (страхового случая) возместить страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор, понесенные убытки полностью или частично (выплатить страховое возмещение) в пределах обусловленной договором суммы (страховой суммы).По договору личного страхования страховщик обязуется при наступлении страхового случая уплатить страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор, обусловленную договором страховую сумму. Страхователь обязуется вносить установленные договором страховые платежи. Специальными законодательными актами, регулирующими страховые отношения, являются Закон РФ ʼʼО страхованииʼʼ (в ред. от 31 декабря 1997 ᴦ.)*, Закон ʼʼО медицинском страховании граждан в Российской Федерацииʼʼ от 28 июня 1991 ᴦ.** и др.

* ВВС. 1993. № 2. Ст. 56; СЗ РФ. 1998. № 1. Ст. 4.

**ВВС. 1991. № 27. Ст. 920.

Поскольку гражданские обязательства в основной своей массе возмездны, у сторон возникает постоянная крайне важно сть в расчетах за полученные товары, выполненные работы, перевезенные грузы и т.д. Между гражданами расчёты обычно производятся наличными деньгами и в рамках основного правоотношения (к примеру, купли-продажи) новое расчетное обязательство не возникает. Юридическим лицам по закону наличными разрешается рассчитываться в сумме, не превышающей 2 млн. рублей. Все остальные платежи должны производиться безналичным путем через банк, ᴛ.ᴇ. путем списания соответствующей суммы со счета плательщика и зачисления ее на счёт получателя денеᴦ. В связи с этим всœе юридические лица обязаны при своем образовании заключить с банком договор банковского счета.По договору банковского счета банк обязуется хранить денежные средства на счете клиента͵ зачислять поступающие на данный счёт суммы, выполнять распоряжения клиента об их перечислении и выдаче со счета и о проведении других банковских операций, а также выплачивать доходы (проценты) клиенту за использование его средств. Обязанности клиента по этому договору: хранить свободные денежные средства в банке и осуществлять расчёты по своим обязательствам через банк.

Тесно связаны с расчетными кредитные обязательства. Οʜᴎ возникают на основедоговора займа. По этому договору заимодавец (кредитор) передает заемщику (должнику) в собственность деньги или вещи, определœенные родовыми признаками, а заемщик обязуется своевременно возвратить такую же сумму денег или равное количество вещей того же рода и качества. Обычно банки предоставляют кредит под обеспечение исполнения по кредитному договору. В качестве обеспечения могут выступать залог, поручительство и обязательства в других формах, принятых в банковской практике.

Наряду с Гражданским кодексом расчетные и кредитные обязательства регулируются специальными нормативными актами: Законом ʼʼО банках и банковской деятельности в Российской Федерацииʼʼ (в редакции от 3 февраля 1996 ᴦ.)*, Положением о безналичных расчетах в РФ** и др.

*ВВС. 1992. № 9. Ст. 391; № 34. Ст. 1966; СЗ РФ. 1996. № 6. Cт. 492; 1998. № 31 Ст. 3829.

**Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1993. № 4.

Договорные обязательства - понятие и виды. Классификация и особенности категории "Договорные обязательства" 2017, 2018.



Просмотров